ECLI:CZ:NSS:2008:9.AFS.152.2007:64
sp. zn. 9 Afs 152/2007 - 64
ROZSUDEK
Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka
a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: společnost
PROGOM, s.r.o., se sídlem Halasovo nám. 1, Brno, zastoupená JUDr. Jaroslavem Navrátilem,
bytem Bayerova 34, Brno, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Brně, se sídlem nám.
Svobody 4, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 4. 2003, č.j. 6358/99/FŘ/130, o dani
z přidané hodnoty, o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne
21. 12. 2006, č. j. 31 Ca 142/2006 - 23,
takto:
Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 21. 12. 2006, č. j. 31 Ca 142/2006 - 23,
se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.
Odůvodnění:
Včas podanou kasační stížností se Finanční ředitelství v Brně (dále jen „stěžovatel“ či
„správní orgán“) domáhá zrušení výše uvedeného rozsudku krajského soudu, kterým bylo
zrušeno jeho rozhodnutí ze dne 29. 4. 2003, č. j. 6358/99/FŘ/130, jímž bylo zamítnuto odvolání
žalobce proti rozhodnutí Finančního úřadu Brno III (dále jen „správce daně“) ze dne 20. 7. 1999,
č. j. 92661/99/290915/3609, platební výměr na daň z přidané hodnoty za zdaňovací období
duben 1999.
Stěžovatel ve své kasační stížnosti a v jejím doplnění namítl stížní důvody uvedené v
ust. §103 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění
platném pro projednávanou věc (dále jen „s. ř. s.“). Stěžovatel předně navrhuje soudu, aby ke
společnému projednání spojil věci v kasační stížnosti blíže specifikované (pozn. soudu – týkající
se společnosti PROGOM, s.r.o.), a to z důvodu rychlosti a hospodárnosti řízení. Dále nesouhlasí
se závěrem krajského soudu stran nepřezkoumatelnosti jeho rozhodnutí pro neuvedení
konkrétního ustanovení hmotněprávního předpisu ve výroku jeho rozhodnutí. Stěžovatel
zdůraznil, že se při hodnocení této otázky krajský soud odchýlil od závazného právního názoru
vyjádřeného v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, kterým tento zrušil předchozí soudní
rozhodnutí. Zdůraznil, že předmětné soudní rozhodnutí si protiřečí, když uvádí, že daň byla
vyměřena dle ust. §46 odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty a přitom právě v absenci uvedení
konkrétního ustanovení hmotněprávního předpisu spatřuje nepřezkoumatelnost rozhodnutí
správce daně, avšak v následujícím textu ho přezkoumává. Chybuje dále v případě, kdy tvrdí, že
postupuje v souladu s judikaturou, která se však k otázce nepřezkoumatelnosti rozhodnutí
vyjadřuje opačně. Stěžovatel rovněž polemizuje se závěry soudu týkajícími se aplikace ust. §2
odst. 3 a 7 zákona o správě daní a poplatků, neboť dle jeho názoru je z odůvodnění jeho
rozhodnutí zřejmé, z jakých důvodů dospěl k závěru, že se v daném případě deklarovaného
zdanitelného plnění nejednalo o službu, ale o dodání zboží. Krajský soud se v dané věci spokojil
s obecným výkladem právní úpravy a své závěry nikterak nekonkretizoval, což je v rozporu s ust.
§103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. a rovněž i s požadavkem vysloveným v rozhodnutí Nejvyššího
správního soudu sp. zn. 1 Afs 123/2005. Rozhodnutí odvolacího orgánu se opírá zejména o
výslechy svědků, text smluv, inventurní seznam, tvrzení a podání žalobce a další skutečnosti
uvedené v rozhodnutí. Závěr soudu o jeho povinnosti prokázat skutečnosti rozhodné pro užití
právní domněnky či fikce je rovněž nesprávný, protože v řízení nebyla domněnka či fikce
aplikována. Soud dále tvrdí, že není jasné, zda stěžovatel posuzoval činnost žalobce jako prodej
zboží nebo finanční pronájem, když však tyto skutečnosti jsou obsahem napadeného rozhodnutí.
Soud dále uvedl, že se stěžovatel nevypořádal s faktem provozu činnosti žalobce ve
zdravotnickém zařízení pomocí speciální techniky, když však žalobce prodej rentgenové techniky
nedeklaroval. Stěžovatel navrhl zrušení napadeného rozsudku a vrácení věci zpět k dalšímu řízení.
Společnost PROGOM, s.r.o. (v předchozím řízení v postavení žalobce, v této věci dále
jen „daňový subjekt“), ve svém vyjádření ke kasační stížnosti uvedla, že stěžovatel doplnil svou
kasační stížnost po zákonné lhůtě, že je opakovaná a že „účelově uplatňuje podmínky řízení.“
Daňový subjekt poukázal na skutečnost, že žádný zákon nereguluje trvalé zastoupení ředitele
v řízení podle zákona o správě daní a poplatků, tj. jestliže je kasační stížnost podepsána
v zastoupení, za správní orgán jedná a jednáním pověřuje někdo, kdo sám touto pravomocí ze
zákona nadán není. Dále nesouhlasí s návrhem stěžovatele na spojení věcí, neboť by se tím věc
jen dále zkomplikovala. Ačkoliv stěžovatel upozorňuje na rozpornost soudního rozhodnutí, sám
posuzoval zdanitelná plnění jako prodej zboží, resp. finanční pronájem, aniž uvedl, kterých smluv
se rozlišení smluvních závazků týká, a aniž v odůvodnění svých rozhodnutí konstatoval, jaké
důvody a důkazy jednotlivě a konkrétně při subsumpci k ust. §2 zákona o dani z přidané hodnoty
ho vedly k závěrům o zastřených úkonech. Finanční orgány posuzovaly věci, kterým po odborné
stránce nerozumí, aniž použily znaleckého posouzení problematiky organizace a technologie
zpracování snímků, a tak vybočily z mezí diskrečního oprávnění v řízení. Hodnotily odbornou
problematiku v rozporu s ust. §2 a §31 odst. 4 zákona o správě daní a poplatků, když před tím
odmítaly námitky daňového subjektu a návrh znaleckým dokazováním. Podle uzavřených smluv
daňový subjekt nedodával žádné zboží, nedocházelo k převodu vlastnictví, když tato skutečnost
je esenciální náležitostí kupní smlouvy. Stěžovatel neprokázal ani nájemní vztah. Rovněž ve
smlouvách chybí možnost volného dispozičního oprávnění včetně zcizení věcí, což je znakem
kupní smlouvy, když pojem „dodání zboží“ je třeba posuzovat stejně jako je tomu v zákoníku
občanském či obchodním. Ačkoliv zákon o dani z přidané hodnoty neobsahuje definici „služby“,
obecná ekonomie definuje služby jako výkony (plnění), která neslouží k produkci materiálního
zboží. Daňový subjekt dále zdůraznil, že předmětem smluv nebyl jen snímek jako takový, ale i
komplexnost služby představovaná dodávkou potřebných materiálů, jejich evidence, atd. Vůlí
smluvních stran bylo sjednat takový závazek, v rámci kterého se budou zdravotničtí pracovníci
starat jen o odbornou zdravotnickou problematiku a vše ostatní zajistí smluvní partner.
Slučování prací na pracovišti rentgenu a vyvolávacího automatu je nesprávné a účelové, neboť
žádný zákon se v souvislosti se službou nezmiňuje o lidském faktoru. Pojem služby je neurčitým
právním pojmem, který je třeba dle stávající judikatury vykládat ve prospěch daňového subjektu.
Daňový subjekt dále poukázal na problematiku důkazního břemene a zastřených právních úkonů.
Navrhl zamítnutí kasační stížnosti.
Z obsahu soudního spisu, který soudu předložil Krajský soud v Brně, zjistil Nejvyšší
správní soud následující pro spornou věc podstatné skutečnosti:
Dne 2. 7. 2003 byla Krajskému soudu v Brně doručena žaloba daňového subjektu proti
29 rozhodnutím Finančního ředitelství v Brně týkajícím se doměření daně z přidané hodnoty za
zdaňovací období roku 1995 až 1998. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 16. 7. 2003, č. j.
30 Ca 216/2003 - 20, byly žaloby proti jednotlivým rozhodnutím správního orgánu vyloučeny
k samostatnému projednání. Rozsudkem ze dne 9. 12. 2004, č. j. 31 Ca 6/2004 - 50, prohlásil
soud napadené rozhodnutí správního orgánu, stejně jako mu předcházející rozhodnutí správce
daně, za nicotná. Ke kasační stížnosti správního orgánu bylo toto rozhodnutí zrušeno rozsudkem
Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 7. 2006, č. j. 7 Afs 96/2005 - 83, a věc byla krajskému
soudu vrácena k dalšímu řízení. V tomto rozhodnutí Nejvyšší správní soud mj. vyslovil, že
krajský soud pochybil, když z absence konkrétního ustanovení hmotněprávního předpisu
v platebním výměru dovodil jeho nicotnost, neboť tím po správci daně vyžadoval splnění
formální náležitosti, která výslovně ze zákona nevyplývá. Poté krajský soud ve věci znovu rozhodl
napadeným rozsudkem, kterým zrušil jak rozhodnutí správního orgánu, tak i správce daně,
a to z důvodů uvedených v ust. §78 odst. 1 a 4 s. ř. s. pro vady řízení.
Z obsahu správního spisu, který soudu předložil správní orgán, vyplynuly s ohledem na
znění stížních bodů následující podstatné skutečnosti:
Poté, co bylo správci daně doručeno řádné daňové přiznání k dani z přidané hodnoty,
vyzval tento daňový subjekt výzvou vydanou dle ust. §43 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků, ve znění platném pro projednávanou věc (dále jen „zákon o správě daní a poplatků“),
k odstranění pochybností o údajích v daňovém přiznání tak, že předloží hlavní účetní knihy,
účetní osnovy, účetní deník a výpisy z účtů nákladů a výnosů. Součástí spisu je i Sdělení důvodu
rozdílu v základu daně a daně z přidané hodnoty – zdaňovací období duben 1999, ze dne 2 . 9.
1999, č. j. 109804/99/290/932/0632.
Nejvyšší správní soud přezkoumal na základě kasační stížnosti napadené rozhodnutí
krajského soudu a dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná.
Dle ust. §39 odst. 1 s. ř. s. samostatné žaloby směřující proti témuž rozhodnutí anebo
proti rozhodnutím, která spolu skutkově souvisejí, může předseda senátu usnesením spojit ke
společnému projednání.
Stěžovatel ve své kasační stížnosti předně navrhuje spojení v kasační stížnosti blíže
specifikovaných věcí vedených u Nejvyššího správního soudu týkajících se daňového subjektu
ke společnému projednání. Dle ust. §39 odst. 1 s. ř. s. se možnost spojení věcí, které spolu
skutkově souvisejí, ke společnému projednání řídí úvahou předsedy senátu. Ten v souzené věci
dospěl k závěru, že ke spojení věcí není s ohledem na předmět sporu, délku řízení a zejména
vzhledem k předchozímu postupu Krajského soudu v Brně důvod.
Před vlastním zhodnocením stížních námitek je ještě třeba se vypořádat s tvrzeními
daňového subjektu obsaženými v jeho vyjádření ke kasační stížnosti. První z nich se týká údajné
nemožnosti zástupce ředitele Finančního ředitelství v Brně ing. M. D. jednat a pověřit
jednáním za finanční ředitelství jinou osobu, a to díky nedostatku pravomoci k těmto
úkonům. Jak však vyplývá z čl. 36 odst. 2 Organizačního řádu územních finančních orgánů
vydaného Ministerstvem financí, Ústředním finančním a daňovým ředitelstvím, dne 1. 4. 1997, ve
znění relevantním pro souzenou věc (dále jen „organizační řád“), zástupce ředitele finančního
ředitelství zastupuje ředitele finančního ředitelství v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu
jeho práv, povinností a odpovědnosti. Jedná a rozhoduje ve všech věcech, ve kterých jedná a
rozhoduje ředitel finančního ředitelství. Nemůže však jmenovat, případně zařazovat zaměstnance
do vedoucí funkce ani odvolat či uvolnit vedoucího zaměstnance z funkce (čl. 35 odst. 4) a
rozhodovat v případech, které si ředitel finančního ředitelství vyhradí, pokud k takovému jednání
ministerstvo zástupce ředitele finančního ředitelství nezmocní (v případě dlouhodobé
nepřítomnosti ředitele finančního ředitelství). Z čl. 35 odst. 3 písm. a) předmětného
organizačního řádu dále vyplývá, že ředitel finančního ředitelství při výkonu své funkce zejména
jedná jménem finančního ředitelství; není-li dále stanoveno jinak, může jednáním jménem
finančního ředitelství pověřit jiné zaměstnance. Vzhledem k okolnosti, že v době, kdy Finanční
ředitelství v Brně vyhotovovalo doplnění kasační stížnosti, nebyla funkce ředitele tohoto
ředitelství obsazena, byl zástupce ředitele oprávněn činit za něj úkony ve smyslu organizačního
řádu, a to nejen z titulu pověření řízení stěžovatele, ale rovněž i na základě svého pracovního
zařazení na pozici zástupce ředitele. Uvedené tvrzení daňového subjektu tak nemá racionální
základ.
Dále daňový subjekt uvedl, že správní orgán doplnil svou kasační stížnost po lhůtě
uvedené v ust. §106 odst. 3 s. ř. s. Tento jeho názor však odporuje právním závěrům uvedeným
v nálezu Ústavního soudu ze dne 14. 3. 2007, sp. zn. II. ÚS 136/06, http://nalus.usoud.cz, jímž
tento soud vyslovil, že „na rozdíl od řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ovládaného přísnou
koncentrační zásadou, pro řízení o kasační stížnosti soudní řád správní takovou koncentraci řízení nezakotvuje“,
tudíž postup stěžovatele byl souladu se zákonnou úpravou. Výše se Nejvyšší správní soud vyjádřil
k podnětům daňového subjektu, neboť jejich dopad na předmětnou věc v případě,
že by se ukázaly pravdivými, by byl zásadní; dále se bude věnovat vlastním stížním námitkám.
V prvé řadě stěžovatel nesouhlasí s názorem krajského soudu, že neuvedení
konkrétního hmotněprávního ustanovení právního předpisu ve výroku rozhodnutí správce
daně má za následek nepřezkoumatelné, a tudíž nezákonné rozhodnutí. Nejvyšší správní
soud prvotně ze spisu shledal, že výrok platebního výměru vydaného správcem daně obsahoval
mj. sdělení: „Podle zákona ČNR č. 558/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a
§46 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů …“. Nejvyšší
správní soud nejprve poznamenává, že problematikou tzv. základních náležitostí daňových
rozhodnutí se ve své judikatuře v minulosti již zabýval s tím, že (jak je příhodně rozvedeno např.
v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 11. 2003, č. j. 2 Afs 12/2003 - 216,
www.nssoud.cz) v jeho rozhodovací činnosti bylo vždy akcentováno smyslu určitého zákonného
ustanovení oproti výkladu práva z hlediska tzv. přepjatého formalismu, tj. prostého jazykového
vyjádření textu zákona bez ohledu na jeho smysl, povědomí stran či předchozí judikaturu
v obdobných věcech.
Nejvyšší správní soud proto, s ohledem na znění odůvodnění napadeného rozsudku na
č.l. 27 a 28, zdůrazňuje, že je vadnou praxí Krajského soudu v Brně při výkladu sporných
daňových otázek akcentovat formalistický pohled na procesní ustanovení zákona o správě daní a
poplatků, a to mnohdy i proti vůli účastníků řízení (v souzené věci daňový subjekt platnost
platebního výměru nezpochybňoval), s tím, že samotné otázky, které jsou předmětem sporu,
zůstanou nepovšimnuty. Pro tento postup Nejvyšší správní soud již v dané věci rozsudek
Krajského soudu v Brně zrušil (i když tehdy krajský soud na základě údajné absence shodné
základní náležitosti dovodil nicotnost rozhodnutí).
V souzené věci je tak třeba zdůraznit, že zákon o správě daní a poplatků v ust. §32 odst.
2 písm. d) požaduje, aby výrok rozhodnutí obsahoval mimo jiné uvedení „právních předpisů,
podle nichž bylo rozhodováno“. Obsahem pojmu „právní předpis“ se zabýval např. Ústavní soud
ve svém nálezu ze dne 27. 6. 2000, sp. zn. II. ÚS 157/97, http://nalus.usoud.cz, který vyslovil, že
„výraz "právní předpis" v zákonném textu znamená tedy především formu práva. Nelze ho považovat za
synonymní s pojmem "ustanovení", které tvoří součást právního předpisu, je však zpravidla pouze jeho zlomkem.
Není rozumné interpretovat obrat "právní předpis" v §32 odst. 2 písm. d) zák. č. 337/1992 Sb. natolik
extenzivně, že by znamenal totéž, co konkrétní použité ustanovení právního předpisu.“ Shodně se vyjádřil i
Nejvyšší správní soud v mnoha svých rozhodnutích, namátkou lze uvést např. (pro přehlednost
uvádí soud jen spisové značky) rozsudek sp. zn. 2 Afs 12/2003, 3 Afs 21/2004, 7 Afs 27/2005,
všechny dohledatelné na www.nssoud.cz, doktrinální stanovisko k této otázce pak lze nalézt např.
v textu Tomáše Langáška uveřejněném v Právních rozhledech (Langášek T: Ověřování
neplatnosti daňového rozhodnutí ve světle judikatury Ústavního soudu, Právní rozhledy č.
10/2005, str. 349-354).
Vzhledem k okolnosti, že Krajský soud v Brně odkazuje ve svém rozhodnutí ohledně
předmětné otázky na některá rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, považuje tento soud za
potřebné se vyjádřit i k těmto odkazům, neboť názor krajského soud nemá oporu ani v jím
citované judikatuře Nejvyššího správního soudu. V rozsudku ze dne 11. 5. 2005, č. j. 1 Afs
134/2004 – 95, www.nssoud.cz, se jednak Nejvyšší správní soud vyjadřoval k právnímu názoru
krajského soudu o nicotnosti daňových rozhodnutí, tj. k otázce, která již není řešena v
napadeném rozsudku, a jednak v něm výslovně uvedl, že „zákon uvedení konkrétního ustanovení
výslovně ani nepožaduje, neboť stanoví toliko povinnost uvést právní předpisy, podle nichž bylo rozhodováno“.
Obsahově shodný je i právní názor vyjádřený v rozsudcích ze dne 13. 7. 2005, č. j. 1 Afs
136/2004 – 59, a ze dne 11. 5. 2005, č. j. 1 Afs 29/2005 – 82, oba viz www.nssoud.cz. Krajský
soud také odkázal na rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 7.
2005, č. j. 6 A 76/2001 - 96, www.nssoud.cz. V tomto rozsudku je zejména řešena otázka
rozlišení pojmů „nicotnost“ a „neplatnost“ správního aktu a Nejvyšší správní soud se v něm dále
zabýval námitkou neplatnosti platebního výměru, neboť jeho výrok neobsahoval odkaz na
hmotněprávní předpis, podle kterého bylo rozhodováno, a číslo účtu příslušné banky. Otázka
absence konkrétních ustanovení hmotněprávního předpisu v tomto rozsudku vůbec řešena
nebyla a odkaz na něj je proto nepřípadný. Protože jak konstantní judikatura Nejvyššího
správního soudu, tak i Ústavního soudu, zastává názor, že výrok platebního výměru, ev.
dodatečného platebního výměru, musí obsahovat označení jak hmotněprávních, tak i
procesněprávních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, ne však uvedení konkrétních
ustanovení těchto předpisů, což je zcela v souladu s dikcí ustanovení §32 odst. 2 písm. d) zákona
o správě daní a poplatků, nemůže být platební či dodatečný platební výměr z důvodu neuvedení
konkrétního ustanovení hmotněprávního předpisu v jeho výroku nezákonný
pro nepřezkoumatelnost. Ke shodnému závěru již Nejvyšší správní soud dospěl např. v rozsudku
ze dne 7. 2. 2007, č. j. 5 Afs 58/2006 - 41, a nejnověji také v rozsudku ze dne 7. 6. 2007, č. j. 7
Afs 120/2006 – 48, oba na www.nssoud.cz. Nejvyšší správní soud tedy posoudil tuto otázku tak,
jak je výše uvedeno, a proto je tato stížní námitka stěžovatele důvodná.
Dále je třeba také zdůraznit, že v případě, kdy krajský soud shledá rozhodnutí
správního orgánu nepřezkoumatelným jako celek, tedy nikoliv jen některý výrok či část
rozhodnutí správního orgánu, nelze se dále tímto rozhodnutím zabývat a přezkoumávat ho
z hlediska uplatněných žalobních důvodů tak, jak to učinil v souzené věci krajský soud. Z tohoto
důvodu je jeho rozhodnutí vnitřně rozporné. Vzhledem k okolnosti, že se však krajský soud
zabýval žalobními námitkami daňového subjektu, přezkoumal Nejvyšší správní soud toto
rozhodnutí i přes tuto vadu, a to veden zejména hlediskem procesní ekonomie a délkou
celkového řízení v dané věci.
Stěžovatel dále rozporuje názor krajského soudu, že v dané věci rozhodl v nesouladu
s ust. §2 odst. 3 a 7 z ákona o správě daní a poplatků, neboť je dle jeho mínění z jeho
rozhodnutí zřejmé, z jakých důvodů dospěl k prezentovanému závěru, že se v případě daňovým
subjektem deklarovaného zdanitelného plnění na výstupu nejednalo o služby, ale o prodej zboží.
Současně namítá, že rozhodnutí krajského soudu je v této části nepřezkoumatelné, neboť se
jedná jen o obecný výklad bez individualizovaných úvah ve vztahu k souzené věci.
Nejvyšší správní soud posoudil tuto námitku prizmatem hledisek vyjádřených v usnesení
rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 4. 2007, č. j. 1 Afs 73/2004 - 89,
www.nssoud.cz. Proto v případě, že správce daně aplikuje ust. §2 odst. 7 zákona o správě daní a
poplatků, musí „uvést nejen … zjištěný (formálně právním úkonem zakrývaný) skutečný stav, ale také
přezkoumatelným způsobem v tomto rozhodnutí předestřít úvahy, které k takovému závěru vedly. Seznatelnost
úvah správního orgánu, které jej vedly k vydání určitého rozhodnutí, je přitom třeba považovat ze jednu ze
základních náležitostí rozhodnutí správního orgánu. … a dále i také povinnost … jednoznačně označit
a také odpovídajícím způsobem zhodnotit důkazy, o které svá zjištění opřel.“ Rovněž je nutno vycházet
z definice disimulovaného právního úkonu: „O zakrývání (disimulaci) ve smyslu ustanovení §2 odst. 7
daňového řádu může jít jen tehdy, pokud účastníci předstírají (simulují) určitý právní úkon, ač jej nechtějí, a
zastírají tím právní úkon jiný, který ve skutečnosti chtějí, popř. jím zastírají jinou právní skutečnost; zkoumání
poměru mezi vůlí a projevem vůle účastníků právního vztahu je proto pro použití tohoto ustanovení určující.“
Na základě těchto skutečností lze dospět k dílčímu závěru, že o disimulaci relativní ve
smyslu ust. §2 odst. 7 zákona o správě daní a poplatků může jít pouze v případě, kdy vůle a
projev vůle nejsou ve shodě, tj. kdy účastníci právního vztahu sice činí určitý právní úkon (např.
uzavírají smlouvu), avšak ve skutečnosti chtějí učinit právní úkon jiný, který z různých důvodů má
zůstat nepoznán. Jestliže však účastníci právního úkonu uzavřou určitý právní úkon, pojmenují
ho určitým způsobem, činí úkony v něm charakterizované, avšak tento úkon svým obsahem
nedostojí podmínkám pro takovýto úkon občanským, resp. obchodním zákoníkem vyžadovaným
nebo naplní znaky jiného „pojmenovaného“ právního úkonu, je třeba ho v souladu s ust. §491
zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění platném pro projednávanou věc (dále jen
„občanský zákoník“ či „OZ“), resp. §269 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve
znění platném pro projednávanou věc (dále jen „obchodní zákoník“ či „ObZ“), posoudit jako
tento právní úkon. Z hlediska obecných zásad zejména závazkového práva totiž není rozhodující,
jak smluvní strany pojmenovaly určitý závazkový vztah, nýbrž co je jeho obsahem. Jestliže tedy je
zde rozpor mezi pojmenováním smlouvy (a to i v případě, že byla uzavřena tzv. inominátní
smlouva) a jejím obsahem, nejedná se z hlediska zákona o správě daní a poplatků o disimulovaný
právní úkon, ale o právní úkon chybně právně kvalifikovaný. Vzhledem k okolnosti, že ust. §491
občanského zákoníku, resp. §269 obchodního zákoníku, jsou kogentní, nelze se od nich odchýlit
a je třeba je při výkladu právních úkonů respektovat.
Proto jestliže správce daně dospěje na základě dokazování k závěru, že účastníci smlouvy
chtěli učinit určitý právní úkon, což vyjádřili i tím, že ho určitým způsobem pojmenovali, avšak
jejich vzájemné plnění z tohoto úkonu a další náležitosti úkonu vykazují znaky jiné typové,
pojmenované smlouvy, je povinen změnit kvalifikaci takového úkonu ve prospěch úkonu
pojmenovaného zákonem. Tento úsudek však nebude činit na základě ust. §2 odst. 7 zákona o
správě daní a poplatků, ale na základě dokazování a závěrů, ke kterým pro provedeném
dokazování dospěje. I tato jeho úvaha však musí být součástí rozhodnutí, resp. správního spisu
tak, aby byla přezkoumatelná.
Jestliže tedy krajský soud v odůvodnění svého rozsudku dospívá k závěru, že rozhodnutí
správního orgánu je nepřezkoumatelné mj. pro nedostatečné odůvodnění závěrů o aplikaci ust. §
2 odst. 7 zákona o správě daní a poplatků, je tento jeho závěr chybným, neboť v dané věci
správce daně toto ustanovení neaplikoval. Naopak, jak vyplynulo ze shora uvedeného, správce
daně interpretoval právní úkony daňového subjektu tak, jak mu přikazovalo kogentní ust. §269
ObZ, tedy zhodnotil obsah jednotlivých smluv, posoudil je podle jejich obsahu a poté jim připsal
určitý daňový následek. Jakým způsobem hodnotil jednotlivé smlouvy uzavírané daňovým
subjektem a jeho smluvními partnery, je zřejmé z písemnosti nazvané Sdělení důvodů rozdílu
vydané na základě žádosti daňového subjektu. Zde jsou u jednotlivých čísel faktur popsány
smlouvy, na jejichž základě byly faktury vystaveny, a současně je provedeno zhodnocení obsahu
těchto smluv. Rovněž je třeba zdůraznit, že se v žádném z podání daňového subjektu neobjevuje
námitka, že by neporozuměl, kterému typu smlouvy správce daně přisoudil jaké hodnocení, resp.
název.
Z tohoto hlediska proto není správná úvaha krajského soudu, která paušálně činí závěr o
nedostatečném skutkovém zjištění provedeném správcem daně, aniž by jakkoliv konkretizovala
své výhrady vůči např. jednotlivým typům smluv. Proto je i tato stížní námitka důvodná. Otázkou
správnosti kvalifikace právních úkonů daňového subjektu a zdravotnických zařízení se Nejvyšší
správní soud zabývá v následujících odstavcích.
Nad rámec výše uvedeného považuje za nutné Nejvyšší správní soud s ohledem na znění
stížních námitek dále konstatovat následující. (Nejvyšší správní soud v této souvislosti
zdůrazňuje, že s ohledem na komplikovanost věci samé učinil následující závěry paušálně, tj. bez
ohledu na jednotlivá zdaňovací období. Konkrétní přičlenění skutkových okolností nechť učiní
krajský soud.) Daňový subjekt v jednotlivých zdaňovacích obdobích, které byly předmětem
vytýkacích řízení, resp. daňové kontroly, uzavíral se zdravotnickými zařízeními několik typů
smluv. Předmětem smluv tzv. prvního a druhého typu bylo „zřízení, instalace a zabezpečení chodu
zařízení pro vyvolávání RTG filmů firmou PROGOM na RDG oddělení v Mohelnici. PROGOM se touto
smlouvou zavazuje instalovat a udržovat provozuschopnost zařízení pro vyvolávání RTG filmů, vybavené
vyvolávacím automatem AFP MINIMEDICAL-90, provozovat jej a zabezpečit dodávky chemikálií a
v případě zájmu RDG oddělení též zabezpečit i likvidaci odpadů.“ Smlouva rovněž obsahuje i čl. V Doba
trvání smlouvy, jehož druhá věta zní: „Dále se PROGOM zavazuje, že tento vyvolávací automat prodá
RDG oddělení do konce roku 1999 za cenu účetní do 1 000 Kč.“ (viz Smlouva o poskytování služeb ze
dne 19. 1. 1996 uzavřená mezi daňovým subjektem a MUDr. R. B., jež je součástí správního
spisu, konkrétně Odpovědi na dožádání vyhotovené dne 23. 10. 1998 Finančním úřadem
v Šumperku. Tato smlouva byla správcem daně zařazena do tabulky např. na str. 10, 12). Součástí
téhož spisového materiálu je i Kupní smlouva ze dne 19. 1. 1996 uzavřená mezi shodnými
smluvním stranami, jejímž předmětem jsou „dodávky materiálů pro RTG a to filmy, kazety, chemikálie
pro automat AFP MINI-MEDICAL 90, zástěry a pod. … PROGOM se touto smlouvou zavazuje dodávat
na základě písemných, telefonických nebo faxových objednávek RDG oddělení materiál v běžných dodacích
lhůtách, v sortimentu a množství uvedeném v objednávkách. Místem dodávek je RDG oddělení v Mohelnici.
Dopravu dodávek zajistí fa PROGOM.“ Shodná část spisu rovněž obsahuje i Smlouvu o finančním
pronájmu věci č. 0001/96/4 uzavřenou dne 7. 2. 1996 mezi společností RSJ Leas Brno s.r.o. jako
pronajímatelem a daňovým subjektem jako nájemcem, když předmětem pronájmu je vyvolávací
automat AFP-MINIMEDICAL (dále též „automat“ či vyvolávací automat“).
Předmětem smluv tzv. třetího typu je „poskytování ostatních speciálních fotografických prací
(SKP 74.81.26) firmou PROGOM na RDG oddělení nemocnice v Pelhřimově. PROGOM se touto smlouvou
zavazuje provozovat v RDG oddělení NEMOCNICE pracoviště na zpracování filmů dle požadavků a potřeb
nemocnice, a zabezpečit likvidaci vzniklého odpadu. NEMOCNICE se zavazuje pro provoz tohoto pracoviště
vytvořit odpovídající podmínky a platit za poskytované služby sjednané ceny.“ K tomuto typu smluv pak byl
uzavírán dodatek, jehož předmětem byla dohoda mezi zdravotnickým zařízením a daňovým
subjektem o dočasném přidělení zaměstnanců daňového subjektu k práci u zdravotnického
zařízení dle ust. §2 nařízení vlády č. 108/1994 Sb. a o dalších právech a povinnostech smluvních
stran s tímto přidělením souvisejících. Daňový subjekt pak následně uzavřel Dohodu o pracovní
činnosti se stávajícím zaměstnancem zdravotnického zařízení, když sjednanou prací bylo „Zajištění
zpracování RTG filmů, organizace zásobování a jejich evidence“ a sjednaná odměna byla „úkolová dle
zpracovaných m
2
filmů viz mzdová kalkulace“ (údaje zde uvedené vychází ze Smlouvy o poskytování
služeb č. 23/97 uzavřené dne 5. 6. 1997 mezi daňovým subjektem a Nemocnicí Pelhřimov,
z Dodatku č. 1 smlouvy o poskytování služeb č. 23/97 uzavřeného dne 1. 10. 1998 shodnými
subjekty a z Dohody o pracovní činnosti uzavřené dne 1. 8. 1997 mezi daňovým subjektem a p.
P. S., radiologickým laborantem, jež jsou součástí správního spisu, konkrétně podání daňového
subjektu ze dne 18. 12. 2002, odpovědi na výzvu č.j. 7514/02/FŘ/130).
Předmětné smlouvy s konkrétními smluvními stranami byly Nejvyšším správním soudem
zvoleny náhodně, jako představitelé určitého smluvního typu (dle správce daně). Lze tak shrnout,
že daňový subjekt uzavíral v průběhu kontrolovaných zdaňovacích období dva hlavní typy smluv.
V prvé řadě (lze říci že i historicky první) to byla smlouva nazvaná Smlouva o poskytování služeb
či obdobně, jejímž předmětem bylo instalování a zabezpečení chodu vyvolávacího automatu,
když na tuto smlouvu navazovala smlouva kupní spočívající v dodávkách materiálu potřebného
pro vyvolávání rentgenových snímků (dále též „fotografický materiál“). U některých smluv
obsahovala první z nich rovněž dodatek o následné koupi automatu. Předmětem druhého typu
smluv, historicky novějších vyskytujících se zejména od r. 1997, shodného pojmenování, bylo
poskytování speciálních fotografických prací blíže specifikovaných kódem těchto prací (SKP
74.81.26) a případná likvidace vzniklého odpadu. Společně s touto smlouvou pak někteří
zaměstnanci druhé smluvní strany uzavírali dohody o pracovní činnosti s daňovým subjektem
s tím, že byli přiděleni k výkonu práce u zdravotnického zařízení.
Účastníci řízení pak postavili svůj spor na otázce, zda-li předmětem plnění výše
uvedených smluv bylo dodání zboží nebo poskytnutí služby, a to ve smyslu ust. §2 odst. 1
zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném pro danou věc (dále jen
„zákon o dani z přidané hodnoty“ či „zákon o DPH“). S tímto vymezením předmětu sporu lze
bez dalšího souhlasit, neboť z hlediska daně z přidané hodnoty není klíčovou otázkou, jaký
smluvní typ reguloval vztahy mezi daňovým subjektem a zdravotnickými zařízeními, nýbrž zda
daňovým subjektem poskytované plnění mělo z hlediska zákona o DHP podobu pasivního
přenechání movitého majetku k užívání či zda byla poskytována služba.
Dikce ust. §2 odst. 1 písm. a) a b) zákona o dani z přidané hodnoty definující pojem
„zboží“ a pojem „služba“ se v průběhu relevantních zdaňovacích období lišila v marginálních
znacích, podstata zůstala stejná. Ust. §2 odst. 1 písm. a) a b) zákona o dani z přidané hodnoty
definovalo zdanitelné plnění jako dodání zboží a převod nemovitostí včetně dodání stavebních
objektů a stavebních prací, a to i formou smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí
najaté věci, při kterém dochází ke změně vlastnického práva nebo práva hospodaření, pokud
tento zákon nestanoví jinak; za zdanitelné plnění se nepovažuje převod pozemků, a dále
poskytování služeb, to vše uskutečněné v rámci podnikání (posléze doplněno, že se jedná o
zdanitelné plnění uskutečněné v tuzemsku).
Pojmy „zboží“ a „služba“ definuje zákon o dani z přidané hodnoty v ust. §2 odst. 4
(resp. 2, ve znění zákona č. 208/1997 Sb.) písm. a) a b) tak, že zbožím se rozumí věci movité,
tepelná a elektrická energie, plyn a voda; za zboží se nepovažují peníze, lidská krev, lidské orgány
a mateřské mléko, pokud tento zákon nestanoví jinak (ve znění platném do 31. 12. 1995), věci
movité včetně převoditelných cenných papírů, tepelná a elektrická energie, plyn a voda; za zboží
se nepovažují peníze, lidská krev a její složky k přímému klinickému využití, lidské orgány a
mateřské mléko, pokud tento zákon nestanoví jinak (ve znění platném do 31. 12. 1997), věci
movité, tepelná a elektrická energie, plyn a voda; za zboží se nepovažují peníze a cenné papíry,
pokud tento zákon nestanoví jinak (ve znění platném do 31. 3. 2000). Službou je pak chápáno
poskytování činností nebo hmotně zachytitelných výsledků činností, s výjimkou zboží (ve znění
platném do 31. 12. 1997), či všechny činnosti, které nejsou dodáním zboží nebo převodem
nemovitosti, a převod nebo využití práv (ve znění platném do 31. 3. 2000).
Vzhledem k souzené věci je rozhodujícím skutečnost, že pod pojmem „zboží“ zákon o
dani z přidané hodnoty vždy rozuměl movitou věc, když u definice pojmu „služba“ došlo
v průběhu běhu času relevantního pro souzenou věc k posunu od obecné definice k definici tzv.
zbytkové.
Vodítkem pro správné posouzení poskytovaného plnění může být také relevantní
judikatura Evropského soudního dvora, a to i přes skutečnost, že předmětem sporu je věc
skutkově spadající do doby předcházející vstupu České republiky do Evropské unie (obdobně
jako tomu bylo ve věci rozhodnuté rozsudkem tohoto soudu ze dne 29. 9. 2005, č. j. 2 Afs
92/2005 - 45, zveřejněném pod č. 741/2006 Sb. NSS, www.nssoud.cz), neboť i v případech, kdy
se posuzují skutkové okolnosti, k nimž došlo před vstupem České republiky do Evropské unie, a
rozhodným právem je právo tehdy účinné, je nutno ustanovení českého právního předpisu,
přijatého nepochybně za účelem sbližování českého práva s právem Evropských společenství a
majícího svůj předobraz v právní normě obsažené v právu Evropských společenství, vykládat
konformně s touto normou, a tedy i příslušnou judikaturou ESD.
Dále je třeba zdůraznit, že mají-li být tedy jednotlivá ustanovení zákona vyložena správně,
pak je v takové situaci vždy zapotřebí vycházet z normativního textu zákona, avšak při jeho
interpretaci nelze zcela odhlížet od pravidel, která vyplývají z komunitárního práva. Odchýlit
se od takovéhoto výkladu je nezbytné teprve v případě, že pro to existují zřejmé racionální
důvody, kupříkladu dané českým zákonodárcem úmyslně zvolenou odlišnou textací příslušné
pasáže zákona o DPH, či jeho jinak v obsahu zákona nepochybně projevenou vůlí odlišnou
od vůle projevené evropským normotvůrcem v odpovídající části směrnice (obecně
k „prozařování“ komunitárního práva do českého právního řádu v období před vstupem České
republiky do Evropské unie viz nález Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 5/01,
zveřejněný pod č. 410/2001 Sb. a pod č. 149 ve sv. č. 24 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního
soudu).
Právní úprava daně z přidané hodnoty byla právně regulována a harmonizována
na úrovni práva Evropského společenství, a sice v první řadě Šestou směrnicí Rady ze dne
17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu –
Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (77/388/EHS) (dále jen „Šestá
směrnice o DPH“), která byla v průběhu doby vícekrát novelizována, a s účinností od 1. 1. 2007
byla nahrazena směrnicí č. 2006/112/ES. Smyslem a účelem Šesté směrnice o DPH je především
zajistit, aby společný systém daní z obratu nediskriminoval zboží ani služby podle původu, aby
tak mohlo být konečně dosaženo společného trhu umožňujícího poctivou hospodářskou soutěž a
podobajícího se skutečnému vnitřnímu trhu ( k tomu blíže viz níže).
V souzeném případě daňový subjekt deklaroval, že předmět plnění jednotlivých smluv je
dle jeho názoru službou, což následně k výzvám správce daně dokládal důkazními prostředky
(texty smluv, účetní dokumenty, výslechy svědků). Jestliže pak správce daně dospěl k závěru
jinému, tedy že se jednalo o dodání zboží, musí být z jeho rozhodnutí zřejmá úvaha, na základě
které zaujal tento názor, proč a jak hodnotil důkazní prostředky předložené daňovým subjektem
či získané vlastní činností.
Vzhledem k okolnosti, že pro věc je podstatnou otázka předmětu smluv,
resp. konkrétního plnění poskytovaného z těchto smluv, považuje Nejvyšší správní soud za
vhodné blíže specifikovat jednotlivá tvrzení a zjištění správce daně a daňového subjektu. Ze
správního spisu (souhrnně pak vyjádřeno ve zprávě, ve sdělení důvodu rozdílů v základu daně a
daně z přidané hodnoty a v rozhodnutí o odvolání proti platebnímu výměru) vyplývá, že správce
daně, resp. stěžovatel, vycházel ze skutečnosti, že předmět smluv o poskytování ostatních
speciálních fotografických prací je ve skutečnosti realizován nejen pracovníky s uzavřenou
dohodou o pracovní činnosti, nýbrž i ostatními pracovníky zdravotnických zařízení, kteří jsou za
tuto práci i tímto zařízením placeni, dále že součástí této smlouvy je i dodávka fotografického
materiálu. Správce daně dále dovodil, že snímkování a vyvolání je dle sdělení Všeobecné
zdravotní pojišťovny jeden úkon. Správce daně proto dospěl k závěru, že předmětem smlouvy je
komisní prodej, jenž je zdaňován sazbou 22%. Stěžovatel k tomu dodal, že není možné, aby
rentgenové snímky vyhotovované na automatu byly, jak tvrdí daňový subjekt, v jeho vlastnictví,
neboť ty jsou součástí zdravotnické dokumentace pacienta. Uzavřel, že daňový subjekt fakticky
zajišťuje dodávky speciálního fotografického materiálu a současně i doplňování a evidenci tohoto
materiálu. Správce daně dále poukázal na skutečnost, že některé (ve sdělení blíže vymezené)
smlouvy jsou fakticky finančním pronájmem s následnou koupí najaté věci se sazbou 22%, neboť
zdravotnická zařízení platila daňovému subjektu měsíční splátku, když po určité době byl automat
za zůstatkovou cenu tomuto zařízení odprodán. Stěžovatel pak upřesnil, že ust. §16 odst. 7
zákona o dani z přidané hodnoty je možno uplatnit jen u finančního pronájmu a nikoliv tam, kde
je jedná o podnájem (tj. když předmětný automat není součástí obchodního majetku daňového
subjektu), protože v těchto případech se skutečně jedná o službu se sníženou sazbou (proto
v tomto smyslu změnil platební výměr správce daně, neboť některé automaty nebyly ve
vlastnictví daňového subjektu).
Daňový subjekt s tímto jeho názorem nesouhlasí, když v žalobě uvádí, že předmětnou
smlouvou bylo řešeno poskytování výsledků činností z provozu automatů, kde úmyslem
smluvních stran bylo zajištění komplexnosti a komfortu pro odběratele v podobě dodání všech
potřebných materiálů, včetně likvidace, a že se jednalo o modifikovanou smlouvu o dílo ve
smyslu ust. §263, §269 a §536 ObZ. A dále, že je nutno zkoumat podíl tzv. živé a mrtvé práce
na celkovém výsledku služby, kterým je snímek.
Nejvyšší správní soud zhodnotil skutečnosti shora uvedené a dospěl k závěru, že základní
otázkou, na kterou je v tomto sporu nutno nalézt odpověď, je výše sazby DPH, kterou je
zatíženo (jako daní na výstupu) plnění z předmětných smluv. V této souvislosti je tak nutno
smlouvy zhodnotit nejen z hlediska toho, zda-li jejich předmět má povahu dodání zboží či
poskytnutí služby, ale i jakým pojmenovaným smluvním typem předmětné smlouvy jsou, resp.
jestli je možné je jako některý z pojmenovaných smluvních typů kvalifikovat, neboť zákon o
DPH stanovuje pro některé smluvní typy, resp. pro speciální plnění, sazbu daně přímo (tj. bez
ohledu na kvalifikaci tohoto plnění jako dodání zboží či poskytnutí služby). Z přehledu správního
a soudního spisu učiněného výše jednoznačně vyplynulo, že plnění ze smlouvy by bylo možno
dle jeho charakteru rozdělit do 4 složek: obsluha automatu zahrnující i vyvolání snímků,
dále poskytnutí automatu (u některých typů smluv s možností odkoupení po určité době),
dodání fotografického materiálu, a v poslední řadě likvidace odpadu (s tím, že různé
smlouvy obsahují různé modifikace těchto složek, někdy jsou obsahem jedné smlouvy, někdy více
smluv). Nejvyšší správní soud konstatuje, že v průběhu daňového řízení bylo prokázáno, že
obsluhu automatu vykonávali u některých zdravotnických zařízení vždy všichni pracovníci
těchto zařízení k tomu určení, nikoliv pouze ti, se kterými měl daňový subjekt uzavřenou
dohodou o pracovní činnosti. Bylo tedy prokázáno, že v některých případech to nebyl daňový
subjekt, který by zabezpečoval chod automatu i po této stránce. Pro tyto skutkové situace pak
platí následující další skutečnosti.
U smluv, u kterých bylo prokázáno, že obsluhu automatu vykonávali fakticky všichni
zaměstnanci příslušného oddělení zdravotnického zařízení, je dále nutno zkoumat otázku právní
povahy vlastního poskytnutí automatu tomuto zařízení. I ta se různí, a to s ohledem na situaci,
zda-li předmětná smlouva obsahovala či neobsahovala ustanovení o následném odkoupení
automatu po uplynutí určité doby za určitou zůstatkovou cenu. V případě, že nikoliv, jednalo se
smlouvu o nájmu dle ust. §663 a násl. OZ, neboť plněním ze smlouvy bylo přenechání automatu
zdravotnickému zařízení do užívání a za úplatu. Znak „přenechání do užívání“ byl naplněn
faktickým přístupem smluvních stran, kdy z dokazování vyplynulo, že manipulovat s automatem
byli oprávněni všichni pracovníci příslušného oddělení zdravotnického zařízení. Znak
„úplatnosti“ byl rovněž plněn, neboť zdravotnické zařízení bylo povinno platit za nájem
automatu dohodnutou (mnohdy ve formě dodatku k vlastní smlouvě) částku skládající
se buď ze dvou složek (z pevného měsíčního poplatku a z částky dle zhotoveného množství
snímků) nebo pouze z jedné složky kalkulované dle množství vyvolaných snímků.
Jestliže však smlouva obsahovala i ujednání zavazující daňový subjekt k prodeji automatu
zdravotnickému zařízení po určité době, je nutno ji posoudit jako smlouvu o koupi najaté věci (§
489 a násl. ObZ), v praxi spíše nazývanou finanční pronájem/leasing (k tomu srovnej např.
Smlouvu o poskytování služeb č. 8/97 uzavřenou mezi daňovým subjektem a Nemocnicí Tišnov
ze dne 28. 1. 1998, č. A-36/97, s Nemocnicí ve Svitavách ze dne 29. 10. 1997 či č. A-15/98
s INB a.s. Zahradní 30 792 01 Bruntál, Nemocnice Boskovice, ze dne 17. 2. 1998).
Poslední dvě složky smluvního plnění (tj. dodání fotografického materiálu a likvidace
odpadu) spolu více méně souvisí. I zde je nutno na podkladě smluv a skutkových zjištění právně
kvalifikovat právní režim, kterými se řídila tato část plnění ze smluv. V některých případech byl
materiál dodáván na základě kupní smlouvy (viz např. již zmiňovaná smlouva s MUDr. B.).
Ačkoliv byl v tomto případě právní vztah mezi daňovým subjektem a zdravotnickým zařízením
řízen pomocí dvou smluv: Smlouvy kupní a Smlouvy o poskytování služeb, plnění z těchto smluv
mělo dle zásady jednotnosti plnění (viz níže) celistvý charakter, a proto je nutno na něj pro účely
DPH hledět jako na plnění jedno. V ostatních případech na dodání fotografického materiálu či na
likvidaci odpadu nebyla uzavírána separátní (kupní) smlouva (ať již pojmenovaná či fakticky),
když cena za možnost využití materiálu či likvidaci odpadu byla součástí celkové ceny za plnění ze
smlouvy ( k tomu blíže viz níže).
V dané věci je tak možno dospět k dílčímu závěru, že daňový subjekt mohl
se zdravotnickými zařízeními uzavírat následující výčet různých smluvních typů, majících
různý předmět plnění:
a1) Smlouvu o nájmu automatu zahrnující jak dodání materiálu, tak likvidaci odpadu.
a2) Smlouvu o nájmu automatu zahrnující likvidaci odpadu a Smlouvu kupní
na dodání fotografického materiálu.
b1) Smlouvu o finančním pronájmu automatu zahrnující jak dodání materiálu, tak
likvidaci odpadu.
b2) Smlouvu o finančním pronájmu automatu zahrnující likvidaci odpadu a Smlouvu
kupní na dodání fotografického materiálu.
c1) Smlouvu o poskytnutí služeb zahrnující obsluhu automatu včetně vyvolání
snímků, poskytnutí automatu (u některých typů smluv s možností odkoupení po určité době),
dodání fotografického materiálu a likvidaci odpadu.
c2) Smlouvu o poskytnutí služeb zahrnující obsluhu automatu včetně vyvolání
snímků, poskytnutí automatu (u některých typů smluv s možností odkoupení po určité době) a
likvidaci odpadu a Smlouvu kupní na dodání fotografického materiálu.
Zde je pro účely souzené věci nutno připomenout jeden ze základních principů
konstrukce daně z přidané hodnoty, kterým je jednotnost poskytnutého plnění,
které by obecně nemělo být v zájmu fungujícího systému DPH uměle děleno, rozvedený např. v
rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 3. 2007, č. j. 9 Afs 5/2007 - 70, www.nssoud.cz,
či v rozsudku ESD C-41/04 Levob Verzekeringen [2005] I-9433, §30 („pokud dvě nebo několik dílčích
plnění nebo úkonů poskytnutých osobou povinnou k dani průměrnému spotřebiteli je tak těsně spojeno, že
z ekonomického hlediska objektivně tvoří celek, jehož rozdělení by mělo umělou povahu, všechna tato dílčí plnění
nebo tyto úkony tvoří jediné plnění pro účely uplatnění DPH“).
Proto je nutno smluvní plnění skládající se z několika složek (dodání automatu,
fotografického materiálu, likvidace odpadu a případně obsluha automatu) posuzovat z hlediska
DPH jako jeden celek, tj. jako dodávku souboru dílčích plnění, tzv. paketovou dodávku.
Pokud jde o odpověď na otázku, zda-li je paketová dodávka „dodáním zboží“
nebo „poskytnutím služeb“, Nejvyšší správní soud uvádí, že s ohledem na relevantní judikaturu
ESD je nutno vzít v potaz všechny okolnosti předmětné transakce, aby bylo možné odhalit její
charakteristické rysy (C-231/94 Faaborg-Gelting Linien v Finanzamt Flensburg [1996] ECR I-2395, §
12; C-150/99 Lindöpark [2001] ECR I-493, §26) a dále je třeba určit převládající prvky uvedeného
plnění“ (C-41/04 Levob Verzekeringen [2005] I-433, §§27 a 30; srov. rovněž C-231/94 Faaborg-
Gelting Linien v Finanzamt Flensburg [1996] ECR I-2395, §14).
Před hledáním odpovědi na otázku, zda-li plnění z uzavřených smluv mezi daňovým
subjektem a zdravotnickými zařízeními je „dodáním zboží“ nebo „poskytnutím služeb“, je dále
nutno zdůraznit, že pojmy „dodání zboží“ a „poskytování služeb“ mají všechny objektivní
povahu a že se použijí bez ohledu na účel a výsledky dotyčných plnění (C-223/03 University of
Huddersfield [2006] ECR I-1751, §48; Spojené věci C-354/03, C-355/03 a C-484/03 Optigen a další
[2006] ECR I-483, §44; C-255/02 Halifax a další [2006] ECR I-1609, §56). Z tohoto důvodu by
povinnost správce daně vést šetření za účelem zjištění úmyslu osoby povinné k dani byla v rozporu
s cíli společného systému DPH, jimiž je zajištění právní jistoty a usnadnění úkonů v rámci
uplatňování DPH tím, že se, s výjimkou výjimečných případů, zohlední objektivní povaha
daného plnění (C-4/94 BLP Group [1995] ECR-983, §24; C-223/03 University of Huddersfield
[2006] ECR I-1751, §49; Spojené věci C-354/03, C-355/03 a C-484/03 Optigen a další [2006]
ECR I-483, §45; C-255/02 Halifax a další [2006] ECR I-1609, §58). Z toho plyne zásadní závěr,
že plnění jsou dodáním zboží nebo poskytnutím služeb, pokud splňují objektivní kritéria,
na nichž jsou uvedené pojmy založeny, „i když jsou uskutečněna pouze s cílem získat daňové zvýhodnění
bez jiného hospodářského účelu“ (C-223/03 University of Huddersfield [2006] ECR I-1751, §53; srov.
rovněž C-255/02 Halifax a další [2006] ECR I-1609, §59 věta druhá). Tato objektivní kritéria
nejsou splněna pouze v případě daňového podvodu, například nepravdivým daňovým přiznáním
nebo vystavením nesprávných faktur (C-255/02 Halifax a další [2006] ECR I-1609, §59 věta
první). V takovém případě se jedná nepochybně o zneužití nároku na odpočet DPH (C-223/03
University of Huddersfield [2006] ECR I-1751, §52).
V souladu s ustálenou judikaturou ESD se pojem „dodání zboží“ „nevztahuje … [jen] na
převod vlastnictví způsoby, jež upravuje použitelné vnitrostátní právo, ale zahrnuje veškeré převody hmotného
majetku opravňující druhou stranu k faktickému nakládání s uvedeným majetkem, jako by byla vlastníkem
tohoto majetku, neboť účel uvedené směrnice by mohl být ohrožen, kdyby zjištění, zda jde o dodání zboží, jež je
jedno ze tří zdanitelných plnění, záviselo na splnění podmínek, které se mění v závislosti na občanském právu
dotyčného členského státu“ (C-25/03 HE [2004] ECR I-3123, §64; souladně C-320/88 Shipping
and Forwarding Enterprise Safe [1990] ECR I-285, §§7 a 8; C-291/92 Armbrecht [1995] ECR I-2775,
§§3 a 14; a C-185/01 Auto Lease Holland [2003] ECR I-1317, §§32 a 33).
Spojení „převod práva nakládat s hmotným majetkem jako vlastník“ z čl. 5 odst. 1 Šesté
směrnice o DPH je tak vykládáno široce. „Dodání zboží“ se uskuteční nejen tam, kde přejde
vlastnické právo k majetku, ale i tehdy, když jakýkoliv typ převodu majetku druhou osobu
opravňuje ve skutečnosti nakládat s tímto majetkem jako by byla vlastníkem tohoto majetku.
Skutečnost, zda došlo k uvedenému převodu práva nakládat s majetkem jako vlastník, je na
posouzení národního soudu, který má podle ESD k dispozici lepší možnosti vyhodnotit
okolnosti daného případu (C-320/88 Shipping and Forwarding Enterprise Safe [1990] ECR I-285, §§
11 a 13). Obecně lze ale konstatovat, že ESD vnímá „právo nakládat s majetkem jako vlastník“
v ekonomickém, a nikoliv formálním (právním) smyslu. Důležitým kritériem je tak právo
rozhodovat, jakým způsobem bude tento majetek využit. Jak vidno, nelze pojem „dodání zboží“
zužovat jen na obchodní transakce, při kterých dochází k převodu vlastnického práva tak, jak činí
ve svých vyjádřeních daňový subjekt.
Definice pojmu „poskytování služeb“ je v Šesté směrnici o DPH vymezena negativně, a
má tudíž z podstaty residuální charakter. Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 5.
2005, č. j. 5 Afs 123/2004 - 61, www.nssoud.cz, „službou v ekonomickém pojetí se rozumí každý úkon,
po kterém existuje poptávka a jehož cena je determinována trhem. Pojmově je tak vyloučeno, aby služba byla
poskytnuta bez lidského potenciálu. Nájem obecně lze charakterizovat jako právní vztah, na jehož základě
přenechává pronajímatel nájemci užívání (braní užitku) věci.“ S ohledem na skutkové okolnosti souzené
věci je relevantní rovněž i následující závěr z citovaného rozsudku: „v daném případě žalovaný po
rozsáhlém dokazování prokázal, že žalobce dodal zdravotnickým zařízením laboratorní přístroje včetně servisních
prací, údržby a spotřebního materiálu, poskytnuté činnosti se vztahovaly pouze k věci, která byla předmětem
nájmu, nikoli však k samotnému výsledku zamýšlených služeb, tj. provedení samotných analýz a rozborů. Žalobce
neposkytoval ve skutečnosti služby, které byly uvedeny v předmětu smlouvy o dílo, tyto služby ve skutečnosti
prováděla sama zdravotnická zařízení. Stěžovatel proto nepochybil, pokud posoudil zdanitelné plnění ve smyslu
ust. §16 odst. 6 zákona č. 588/1992 Sb. jako pronájem, podléhající základní sazbě daně.“
Prismatem výše nastíněných hledisek je pak nutno dospět k závěru, že smluvní plnění
uvedená výše pod bodem a1) a a2), obsahující tři složky (dodání automatu, fotografického
materiálu a likvidace odpadu), byla bez pochyby dodáním souboru zboží, když toto plnění
představovalo tzv. paketovou dodávku s nedělitelným plněním. Je ho proto nutno z hlediska
DPH posuzovat jako jeden celek s tím, že pro zdanění jednotlivých složek smluvního plnění je
určující povaha plnění hlavního, dodání automatu, kterým si řídí i daň, resp. sazba daně plnění
celého. Proto je toto plnění, i s ohledem na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne
11.11.2004, č. j. 2 Afs 60/2004 - 72, publikován pod č. 890/2006 Sb. NSS („půjčování videokazet
s nahranými filmy je třeba pro účely daně z přidané hodnoty posuzovat jako pronájem, po jehož skončení se
pronajatá věc vrací pronajímateli; této činnosti tedy odpovídá základní sazba daně“), nutno zdanit základní
sazbou dle ust. §16 odst. 6 zákona o DPH.
Smluvní plnění uvedená pod bodem b1) a b2) podléhají dle ust. §16 odst. 7 zákona o
DPH stejné sazbě jako zboží, které je předmětem finančního pronájmu (zde tudíž vyvolávací
automat).
Konečně smluvní plnění uvedená pod bodem c1) a c2), tedy jestliže zahrnovala
i „obsluhu automatu včetně vyvolání snímků“ (a to v případě, že z dokazování vyplynulo, že
automat obsluhovali skutečně jen ti zaměstnanci, se kterými byla uzavřena Dohoda o pracovní
činnosti), byla dodáním souboru zboží a služeb. S ohledem na již několikráte zmiňovanou zásadu
nedělitelnosti plnění z hlediska DPH se opět jedná o paketovou dodávku s nedělitelným plněním.
V takovém případě je tedy, jak již bylo rozvedeno výše, pro určení, zda-li je dodání tohoto paketu
možno považovat za dodání zboží či poskytnutí služby, „třeba určit převládající prvky uvedeného plnění“
s tím, že „takové jediné plnění je třeba považovat za ˝poskytnutí služeb˝, pokud je zřejmé, že dotčené
přizpůsobení nemá ani druhořadou ani doplňkovou povahu, ale naopak má rozhodující charakter; je tomu tak
zejména tehdy, když s ohledem na takové prvky jako jeho rozsah, jeho náklady nebo jeho délku trvání má toto
přizpůsobení rozhodující význam pro to, aby bylo kupujícímu umožněno používat programové vybavení ˝na míru˝
(rozsudek ESD C-41/04 Levob Verzekeringen [2005] I-9433, §§27, 30). Za doplňkové služby se
pak považují takové služby, která „nepředstavují pro klientelu [tj. odběratele] cíl sám o sobě, ale
prostředek k získání hlavní služby tohoto subjektu za co nejlepších podmínek“ (Spojené věci C-308/96 a C-
94/97 Commissioners of Customs and Excise v Madgett and Baldwin [1998] ECR I-6229, §24; C-
349/96 Card Protection Plan [1999] ECR I-973, §30; C-34/99 Primback [2001] ECR I-3833, §45;
C-200/04 iSt internationale Sprach- und Studienreisen [2005] I-8691, §26).
Nejvyšší správní soud dospěl v daném případě k závěru, a to i s ohledem
na jeho předchozí judikaturu v obdobných věcech (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.
zn. 5 Afs 123/2004), že v dané věci je nutno určit, která část smluvního plnění měla převažující
charakter a byla tudíž určující pro daňový režim plnění celého. Jako kritérium vzal Nejvyšší
správní soud v potaz hodnotu jednotlivých složek plnění, tj. za jakou cenu byla která z nich
účtována zdravotnickým zařízením, a dále i míru sofistikovanosti lidské práce spojené s obsluhou
automatu, tj. zda-li bylo nutno se pro správný výkon obsluhy automatu naučit nějaké speciální
dovednosti či získat specifické znalosti. V daném případě nebylo možno uplatnit první kritérium,
neboť daňový subjekt účtoval o plnění jako o celku tak, že na vystavených fakturách byla vždy
uvedena jedna celková částka za celé plnění. Ze skutkových okolností daného případu vyplynulo,
že obsluhu automatu vykonávali vždy zaměstnanci zdravotnických zařízení, se kterými měl
daňový subjekt současně uzavřeny dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to v
rámci pracovní doby s tím, že zdravotnická zařízení, ani daňový subjekt, neevidovala podíl práce
takto vykonávané na celkové pracovní době, resp. délku pracovní doby jako takové. Ze spisu je
dále seznatelné, že obsluha automatu spočívala v jeho zapnutí a vypnutí, vložení filmu do
přístroje, označení snímku, vyjmutí snímku, doplnění chemikálií a evidenci spotřebovaného
materiálu. Ve sjednávaných Dohodách o pracovní činnosti byla předmětná činnost specifikována
jako: ”Zajištění zpracování RTG filmů organizaci zásobobání a jejich evidenci” (Dohoda o pracovní
činnosti uzavřená mezi daňovým subjektem a pí. Z. T., nedatovaná). Je tudíž více než zřejmé, že
faktický výkon obsluhy nevyžadoval speciální znalosti či dovednosti a nelze tudíž hovořit o tom,
že by byl pro daný soubor dílčích plnění určující, což zdůrazňuje i sám daňový subjekt, který ve
vyjádření ke kasační stížnosti poněkud mění svoji argumentaci a dospívá k závěru, že onou
”službou je onen vyvolaný snímek nehmotný výsledek činnosti automatu (§536 Obch.Z.) na nosiči celuloidovém
listu ... Předmětem smluv je tedy onen snímek jako završení smluvního vztahu, či jeho konečný účel, předmětem je
ale také komplexnost služby, kterou představují dodávky potřebných materiálů”. Sám daňový subjekt tak ve
vyjádření ke kasační stížnosti považuje za určující část plnění dodání snímku a materiálů
potřebných k jeho vyhotovení. Lze proto dospět k závěru, že se i v tomto případě pro účely DPH
jednalo o stejný typ plnění jako je uveden v bodě a1) a a2), resp. b1) a b2) v případě existence
klauzule o následném odkupu automatu. Pro určení sazby DPH tudíž platí tam vyřčené.
V tomto bodě je Nejvyšší správní soud veden svou rolí v systému správního soudnictví
jako kasačního soudu nucen ukončit výklad dané otázky, neboť jednotlivá skutková zjištění
z těchto úvah vycházející jsou již předmětem přezkumné činnosti krajského soudu. Ten tak dle
shora uvedených skutečností posoudí žalobu daňového subjektu s tím, že porovná zjištění
správce daně, žalobní body a rozbor provedený výše Nejvyšším správním soudem, a po tomto
šetření dospěje k závěru o důvodnosti žalobních námitek a ve svém důsledku i o výši sazby daně
z přidané hodnoty pro jednotlivá smluvní plnění tak, jak byla prokázána v daňovém řízení.
K podání účastníka řízení, které bylo soudu doručeno dne 22. 2. 2008, tedy až po
rozhodnutí ve věci samé, se Nejvyšší správní soud z tohoto důvodu nevyjádřil.
Nejvyšší správní soud napadené rozhodnutí soudu přezkoumal v souladu s ustanovením §
109 odst. 2 a 3 s. ř. s., vázán rozsahem a důvody, které uplatnil stěžovatel ve své kasační stížnosti,
a přitom sám neshledal vady uvedené v odstavci 3, k nimž by musel přihlédnout z úřední
povinnosti. Ze všech shora uvedených důvodů dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační
stížnost je důvodná. Proto dle ust. §110 odst. 1 s. ř. s. napadený rozsudek krajského soudu zrušil
z důvodu nezákonnosti spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem a věc mu
současně vrátil k dalšímu řízení, v němž je tento soud podle odst. 3 téhož ustanovení vázán
právním názorem Nejvyššího správního soudu. O věci přitom rozhodl bez jednání postupem
dle §109 odst. 1 s. ř. s., dle kterého o kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud zpravidla
bez jednání.
O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne Krajský soud v Brně v novém
rozhodnutí (§110 odst. 2 s. ř. s.).
Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 31. ledna 2008
JUDr. Radan Malík
předseda senátu