ECLI:CZ:NSS:2009:9.AS.37.2008:153
sp. zn. 9 As 37/2008 - 153
ROZSUDEK
Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka
a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobc ů:
a) Ing. M. S., b) J. S., zastoupených Mgr. Jiřinou Svojanovskou, advokátkou se sídlem
Vinohrady 43, Brno, proti žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví, se sídlem
Antonína Čermáka 2a, Praha 6, proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového
vlastnictví ze dne 10. 7. 2006, sp. zn. PUV 1996-5975, ve věci výmazu užitného vzoru,
za účasti osoby zúčastněné na řízení: PROKOP RAIL a.s., se sídlem Barákova 28/148,
Plzeň, zastoupené JUDr. Zdeňkem Vlčkem, advokátem se sídlem Na Roudné 18, Plzeň,
o kasačních stížnostech žalovaného a osoby zúčastněné na řízení proti rozsudku
Městského soudu v Praze ze dne 24. 1. 2008, č. j. 11 Ca 273/2006 - 86,
takto:
I. Kasační stížnost žalovaného se odmítá.
II. Kasační stížnost osoby zúčastněné na řízení se zamítá.
III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasačních
stížnostech.
IV. Osoba zúčastněná na řízení je povinna nahradit žalobcům do 30 dnů od
právní moci tohoto rozsudku náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti ve výši
4800 Kč k rukám právní zástupkyně žalobců, Mgr. Jiřiny Svojanovské, advokátky
se sídlem Vinohrady 43, Brno.
Odůvodnění:
I. Bližší vymezení projednávané věci
Podanými kasačními stížnostmi se žalovaný [dále jen „stěžovatel a)“] a osoba
zúčastněná na řízení, společnost PROKOP RAIL a.s., se sídlem Barákova 28/148, Plzeň,
[dále jen „stěžovatel b)“] domáhají zrušení shora označeného rozsudku Městského soudu
v Praze (dále jen „městský soud“), jímž soud vyhověl společné žalobě obou žalobců
a zrušil rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále také jen „Úřad“)
ze dne 10. 7. 2006, sp. zn.: PUV 1996-5975, ve věci částečného výmazu užitného vzoru
č. 5516 s názvem „Zádlažba kolejového roštu“. Tímto rozhodnutím změnil na návrh odborné
komise předseda Úřadu jako správní orgán druhého stupně v řízení o rozkladu podaném
majiteli výše specifikovaného užitného vzoru, Ing. M. S. a J. S., prvostupňové rozhodnutí
Úřadu ze dne 11. 8. 2005, č. j. 6385/2005 (zn.: PUV 1996-5975), tak, že výrok o
částečném vymazání užitného vzoru podle ustanovení §17 odst. 1 písm. a) zákona č.
478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
užitných vzorech“), zůstal v platnosti, přičemž nároky na ochranu byly omezeny (namísto
tří nároků byly stanoveny jen dva), jejich textace byla přeformulována a rozsah ochrany
byl zúžen. Ing. M. S. a J. S. (dále jen „majitelé užitného vzoru“ nebo „žalobci“) se však se
závěry odvolacího orgánu neztotožnili a podali k soudu správní žalobu na přezkum
tohoto rozhodnutí.
Městský soud po projednání věci za účasti žalobců i žalovaného a po jejím
následném posouzení v odůvodnění rozsudku konstatoval, že žaloba je z části důvodná,
napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému - stěžovateli a) - k dalšímu řízení.
Přiklonil se k názoru žalobců, že v rámci řízení o návrhu na výmaz užitného vzoru
správnímu orgánu nepřísluší provádět na základě vlastního rozhodnutí změny formulace
zapsaných nároků a zcela nově je definovat.
II. Kasační stížnost žalovaného [„stěžovatele a)“]
Stěžovatel a) v jím podané kasační stížnosti uplatňuje námitku ve smyslu
ustanovení §103 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), a namítá tak nesprávné posouzení právní
otázky soudem v předcházejícím řízení a dále namítá i nepřezkoumatelnost napadeného
rozsudku ve smyslu posledně citovaného ustanovení. Pod jednotlivé zákonné důvody
obsažené v tomto ustanovení však své námitky stěžovatel a) již konkrétně nepodřadil.
Omezil se na tvrzení, že odůvodnění výroku soudu podle jeho názoru obsahuje toliko
pro forma odkaz na ustanovení §78 odst. 1 s. ř. s., bez toho, že by z něj bylo jakkoli patrno,
v čem soud spatřuje naplnění konstitutivních podmínek pro výrok o zr ušení rozhodnutí.
Je proto podle něj třeba mít za to, že soud rozhodl bez materiální opory v zákoně a tedy
neodůvodněně. Pochybení soudu ve smyslu §103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. pak shledává
stěžovatel a) především v tom, že „soud nevzal v úvahu ustanovení §17 odst. 3 zákona o užitných
vzorech, ve znění pozdějších předpisů, v kontextu úpravy §17 – úprava ve vztahu k zákonu
č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, v poměru speciality (§21
odst. 1 zákona č. 478/1992 Sb., ve znění účinném v době rozhodování správního orgánu)“. Trvá
na tom, že postup Úřadu v obou stupních řízení při částečném výmazu užitného vzoru
změnou formulace nároků je postupem secundum et intra legem. V rámci své argumentace
stěžovatel a) mj. cituje z odůvodnění napadeného rozsudku pasáž obsahující právní názor
soudu ohledně oprávnění Úřadu provádět na základě vlastního uvážení změny formulace
jednotlivých nároků zapsaných užitných vzorů, přičemž zároveň vyjadřuje
své přesvědčení, že měla-li by být přiznána platnost této „tezi soudu“, bylo by tím Úřadu
průmyslového vlastnictví znemožněno rozhodovat způsobem, který je v souladu
se zákonem. „Výrok soudu v této části“ proto stěžovatel a) považuje za nezákonný
pro nesprávné posouzení právní otázky a navrhuje napadený rozsudek městského soudu
zrušit a věc vrátit tomuto soudu k dalšímu řízení.
III. Kasační stížnost osoby zúčastněné na řízení [„stěžovatele b)“]
Stěžovatel b) ve svém podání uplatňuje námitku ve smyslu ustanovení §103
odst. 1 písm. b) s. ř. s., neboť se domnívá, že řízení trpí vadami spočívajícími v tom,
že skutková podstata, z níž správní orgán v žalobou napadeném rozhodnutí vycházel,
nemá oporu ve spisech. Vlastní argumentaci své stížnosti uvozuje stěžovatel b)
konstatováním, že dle §11 odst. 1 zákona o užitných vzorech Úřad zapíše užitný vzor
do rejstříku, splňuje-li přihláška podmínky stanovené v §8 tohoto zákona, a není-li
předmět zjevně v rozporu s §2, 3 a 5 téhož právního předpisu. Stěžovatel b) tuto tezi dále
rozvádí, s tím, že „Úřad tedy ze zákona je povinen zapsat do rejstříku užitných vzorů každou
přihlášku splňující zákonem předepsanou formu a obsah, není-li předmět zjevně v rozporu se zákonem
stanovenými znaky technických řešení, průmyslové využitelnosti a výluk ochrany, přiče mž Úřad v žádném
případě nezkoumá novost předmětu ochrany“.
Právo na ochranu technického řešení tak vzniká pouze na principu registračním,
přičemž zákon stanovuje v §17, že na návrh kohokoliv Úřad provede výmaz užitného
vzoru z rejstříku, není-li technické řešení způsobilé k ochraně. Týkají-li se důvody výmazu
jen části užitného vzoru, užitný vzor se vymaže částečně. Podle názoru stěžovatele b)
ze zákona také vyplývá, že Úřad je povinen upravit částečným výmazem užitné vzory
splňující podmínky pro ochranu jen částečně, přičemž je podle něj zřejmé, že takovouto
úpravu úřad může provést pouze změnou formulace nároku na ochranu. Z logiky věci
tedy podle stěžovatele b) vyplývá, že každým částečným výmazem užitného vzoru musí
dojít k omezení rozsahu ochrany užitného vzoru, jinak by přihlašovateli, majiteli užitného
vzoru svědčilo právo na ochranu v rozsahu, které mu nepřísluší a ani nikdy nepříslušelo.
Zákon o užitných vzorech vytváří zákonné podmínky vzniku práva na ochranu
nových, průmyslově využitelných technických řešení, přesahujících rámec pouhé odborné
dovednosti. Pokud předmět užitného vzoru nesplňuje tyto zákonem stanovené
požadavky, byť částečně, musí být vymazán zcela nebo částečně, a to s účinky,
jako by užitný vzor nebyl do rejstříku zapsán a tudí ž takovéto právo k ochraně (a jeho
rozsah) nikdy nevzniklo. V dané právní věci, tj. ve věci výmazu užitného vzoru č. 5516,
Úřad postupoval v souladu se zákonem, když shledal v dvouinstančním správním řízení
předmět užitného vzoru natolik nezpůsobilý k ochraně, že provedl výmaz všech kolizních
částí daného technického řešení a vymezil zbylý, nový nárok na ochranu. Úřad podle
stěžovatele b) splnil svou zákonnou povinnost provést výmaz s vymezením práva
ke zbylému nároku na ochranu. Stěžovatel b) je přesvědčen, že „takovéto rozhodnutí
o vymezení rozsahu ochrany přísluší pouze správnímu orgánu, který posouzením důkazů svým
rozhodnutím upraví zákonné nároky a nikdo jiný, nežli Úřad, není zákonem tímto právem nadán“.
V závěru svého podání stěžovatel b) znovu upozorňuje na fakt, že „užitné vzory
zapisuje Úřad na registračním principu, tzn. bez možnosti v zápisném řízení jakkoli věcně zasáhnout
do obsahu přihlášky, včetně znění nároků na ochranu, pracuje se tedy jen s vyvratitelnou právní
domněnkou, že zapsaný užitný vzor splňuje zákonné podmínky zápisné způsobilosti“, přičemž
„jedinou formou řízení, kdy Úřad splnění podmínek zápisné způsobilosti může a musí zkoumat, je právě
a jen řízení výmazové a jedinou formou, jak může Úřad změnit vadně zapsaný užitný vzor, je úprava
nároků na ochranu“. Pokud soud Úřadu tuto pravomoc nepřiznal, jde o porušení zákona
s nedozírnými následky, neboť by legalizoval stav, kdy užitné vzory zapsané zjevně
v rozporu se zákonem nelze částečně vymazat a budou tedy požívat ochrany v plném
rozsahu. Závěrem stěžovatel b) uvádí, že podle jeho názoru se Městský soud v Praze
ve svém rozhodnutí s uvedenými námitkami dostatečně nevypořádal. Ze shora uvedených
důvodů stěžovatel b) shodně se stěžovatelem a) navrhuje, aby napadený rozsudek
městského soudu Nejvyšší správní soud zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.
IV. Vyjádření původních žalobců ke kasačním stížnostem stěžovatelů
Majitelé předmětného užitného vzoru (původní žalobci) ve svém vyjádření
ke kasačním stížnostem trvají na tom, že postup Úřadu v rámci výmazového řízení byl
v rozporu se zákonem a v rozporu se zásadou dvojinstančnosti řízení tím,
že v druhostupňovém rozhodnutí předsedy Úřadu byl změněn výrok prvoinstančního
rozhodnutí tak, že rozsah ochrany jejich užitného vzoru byl značně omezen a jeho
ochranné nároky byly nově definovány. V doplnění tohoto vyjádření pak navíc majitelé
vzoru uvedli, že takto nově vytvořená definice hlavního nároku, která vymezuje technické
řešení, je v praxi neaplikovatelná a nevyužitelná. Stěžovatel a) ve svém stanovisku
k vyjádření původních žalobců setrval na svém názoru, že předmětné technické řešení
shledal natolik nechránitelné užitným vzorem, že rozhodl o jeho částečném výmazu,
přičemž práva žalobců nebyla podle jeho názoru v řízení nijak „prolomena“. Podání žalobců
přitom označil za zjevně tendenční.
V. Posouzení formálních náležitostí kasačních stížností
Nejvyšší správní soud nejprve posoudil formální náležitosti obou kasační ch
stížností a konstatoval, že napadené rozhodnutí je rozhodnutí, proti němuž je kasační
stížnost přípustná, a stěžovatelé jsou řádně zastoupeni (§105 odst. 2 s. ř. s.). Ve vztahu
ke kasační stížnosti stěžovatele a) dospěl k závěru, že jde o kasační stížnost opožděnou.
Kasační stížnost stěžovatele b) byla podána včas.
Dle ustanovení §106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou
týdnů po doručení rozhodnutí a zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti nelze
prominout. Dle ustanovení §40 odst. 2 s. ř. s. končí lhůta určená podle týdnů, měsíců
nebo roků uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek
lhůty. Z obsahu předloženého soudního spisu vyplynulo, že v záhlaví označený rozsudek
městského soudu byl stěžovateli a) doručen dne 21. 2. 2008. Kasační soud ověřil,
že v odůvodnění tohoto rozsudku byli účastníci řízení řádně poučeni o možnosti podat
do dvou týdnů od doručení písemného vyhotovení rozsudku k Nejvyššímu správnímu
soudu prostřednictvím Městského soudu v Praze kasační stížnost. Dnem určujícím
počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti byl v daném případě čtvrtek 21. 2. 2008,
kdy byl rozsudek stěžovateli doručen (§106 odst. 2 s. ř. s.) a dvoutýdenní lhůta tak
uplynula ke dni 6. 3. 2008. Tento den byl posledním dnem pro včasné podání kasační
stížnosti, tj. posledním dnem pro její předání na podatelně soudu nebo zaslání
prostřednictvím držitele poštovní licence. Zásilka obsahující kasační stížnost však byla
stěžovatelem předána k poštovní přepravě až dne 7. 3. 2008 (otisk poštovního razítka
na obálce - založeno na č. l. 102 soudního spisu). Nejvyšší správní soud proto dospěl
k závěru, že kasační stížnost byla podána opožděně a z tohoto důvodu mu nezbylo,
než ji podle ustanovení §46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., ve spojení s §120 s. ř. s., odmítnout.
Poté zdejší soud přezkoumal napadený rozsudek městského soudu v rozsahu
kasační stížnosti stěžovatele b) a v rámci uplatněných důvodů (§109 odst. 2 a 3 s. ř. s.),
zkoumal při tom, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z
úřední povinnosti (§109 odst. 2, 3 s. ř. s.), a dospěl k závěru, že kasační stížnost
stěžovatele b) není důvodná.
VI. Resumé skutkových okolností případu
Podstata technického řešení užitného vzoru zapsaného ke dni 2. 1. 1997
do rejstříku užitných vzorů vedeného Úřadem prů myslového vlastnictví pod č. 5516
spočívá podle jeho přihlášky ve zuniverzálnění a zvýšení adaptability konstrukce zádlažby
kolejového roštu (a to zejména u úrovňových železničních přejezdů) pro různé úklony
kolejnic používané v praxi, a to nalezením optimálních poměrů mezi jejími jednotlivými
prvky tak, aby se redukoval počet typů vnitřních a vnějších nosníků jen s ohledem
na vybrané typy kolejnic, bez zvláštního ohledu na poměr jejich úklonů. V přihlášce
je uvedeno, že při znalosti konkrétního uspořádání a rozměrů, resp. poměrů jednotlivých
dílů soustavy vnitřních a vnějších zádlažbových desek kolejového roštu a za použití
libovolně zaměnitelných vložek a elastických podložek uspořádaných na nosnících
je možno toto technické řešení dále modifikovat, přičemž modifikace technického řešení
mohou být dále kombinovány i tím, že délka diagonálních konců ramen vnitřních
a vnějších nosníků je vzájemně různá, přičemž i patky mohou být na diagonálních koncích
ramen vnitřních a vnějších nosníků uspořádány přestavitelně (pozn.: zjednodušená citace,
resp. stručný výtah z anotace přihlášky). Užitný vzor byl u Úřadu ke shora uvedenému
datu zapsán v souladu s teoretickými zásadami výstavby nároků na ochranu tak,
že jednotlivé nároky pod body 1. – 4. byly hierarchicky uspořádány, přičemž rozhodující
popis technického řešení byl popsán v bodě 1. (tzv. „nezávislý nárok“), a další nároky
jakožto tzv. „závislé nároky“ byly od tohoto nároku odvozeny.
Pro úplnost považoval kasační soud zařadit na tomto místě krátkou genezi
posuzovaného případu z hlediska procesního. Po prvním prodloužení platnosti zápisu
užitného vzoru v rejstříku (26. 9. 2000) bylo dne 3. 9. 2003 na základě žádosti majitelů
užitného vzoru zahájeno řízení o určení, zda výrobek dodávaný na trh stěžovatelem b),
tedy společností PROKOP RAIL a.s., pod obchodním označením „Přejezdová soustava
BRENS systém“, spadá či nespadá svým charakterem do rozsahu ochrany jejich užitného
vzoru [toto řízení bylo ukončeno až vydáním rozhodnutí (s kladným výrokem) ze dne
3. 6. 2005, proti němuž byl podán stěžovatelem b) rozklad]. Dne 18. 9. 2003 podal
stěžovatel b) první návrh na výmaz předmětného užitného vzoru , který byl dne
17. 6. 2004 zamítnut. Dne 25. 1. 2005 podal stěžovatel b) nový návrh na výmaz téhož
vzoru. O tomto návrhu bylo rozhodnuto dne 11. 8. 2005 (částečný výmaz vzoru
uskutečněný změnou formulace nároků – z původních čtyř nároků byly vytvořeny tři),
po němž následoval rozklad majitelů vzoru ze dne 16. 9. 2005, o němž bylo rozhodnuto
žalobou napadeným rozhodnutím předsedy Úřadu ve druhém stupni dne 10. 7. 2006.
Výrok prvostupňového rozhodnutí byl změněn a nároky byly znovu přeformulovány,
s tím, že zachovány již zůstaly pouze dva.
VII. Právní hodnocení
Úvodem je nutno konstatovat, že vyhodnocení důsledků konkrétních změn
ve formulaci nároků na ochranu užitného vzoru provedených správními orgány v obou
stupních by po technické stránce mohl učinit výhradně znalec se specializací na konkrétní
oblast techniky. Soudu toto hodnocení nepřísluší, jakkoli je právě technická stránka
pro problematiku ochrany práv k průmyslovému vlastnictví typická a kruciální (čímž
se tato oblast práva výrazně odlišuje od jiných právních oblastí). V této souvislosti
je možno poukázat na existenci specializovaných patentových senátů na soudech
v některých zemích (např. SRN), s tím, že se jedná o složitou problematiku, která není
ani na evropské úrovni z hlediska jednotného systému soudního přezkumu dosud plně
vyřešena.
V roce 1973 byla některými evropskými státy podepsána Evropská patentová
úmluva [„European Patent Convention“ (dále též „EPC“ nebo jen „úmluva“)], k níž se poté
připojila většina západoevropských zemí. Tato úmluva umožňuje získat patent platný
pro všechny signatářské země (tzv. „evropský patent“) podáním žádosti u jediné instituce,
a to u Evropského patentového úřadu („European Patent Office“ – „EPO“), jenž vznikl
na základě této úmluvy v Mnichově, ve Spolkové republice Německo. Smluvní strany
EPC však nejsou totožné se členskými státy Evropského hospodářského společenství -
EHS. Kromě tohoto evropského patentového systému tak v rámci EU (EHS) existuje
národní patentový systém, tzn. že každý členský stát EU má svou vlastní úpravu práv
k průmyslovému vlastnictví. De facto tak dochází k r ozdělení patentového systému
na dvě části, na část „evropskou“ a „národní“, a v návaznosti na to dochází v praxi také
ke vzniku v jistém smyslu konkurenční judikatury. O vytvoření hmotněprávní i procesní
komunitární úpravy v oblasti patentového práva, resp. práv průmyslového vlastnictví,
se Evropské společenství snaží již řadu let (od 70. let 20. století), zatím však bezvýsledně
(a nadále zůstává poměrně „tvrdým oříškem k rozlousknutí“). Na základě tzv. „Zelené knihy“
Komise z roku 1997 o patentu Společenství se však téma práv týkajících se průmyslového
vlastnictví znovu dostalo do popředí zájmu a tolik žádoucí harmonizace práv
k průmyslovému vlastnictví na evropské úrovni by mohla teoreticky v budoucnosti vyústit
i ve zřízení patentového soudu EU.
Co se týče vnitrostátní úpravy ČR, lze pouze konstatovat, že na dřívější tradici
patentového soudnictví [Patentový soud existoval za tzv. „První republiky“ (ČSR)
i na našem území, a to od roku 1919 (zrušen byl definitivně až v roce 1952)] obnovené
správní soudnictví po roce 1991 nenavázalo a přezkum rozhodnutí Úřadu průmyslového
vlastnictví byl svěřen do pravomoci správních soudů, avšak s tím, že z přezkumu byly
vyňaty věci, které se týkají výlučně technického stavu [v rámci kompetenční výluky
zakotvené v ustanovení §70 písm. d) s. ř. s.].
Předmětem sporu v projednávané věci je však otázka, zda správní orgán disponuje
při částečném výmazu užitného vzoru pravomocí provádět změnu formulace nároků
a tato otázka je otázkou ryze právní.
V obecné rovině lze úvodem konstatovat, že technická řešení lze chránit
jak formou patentu, tak užitným vzorem. Užitný vzor totiž představuje předmět
průmyslového vlastnictví, který je stejně jako vynález (chráněný patentem) výsledkem
technické tvůrčí činnosti. Rozdílů mezi vynálezem a užitným vzorem (který bývá někdy
označován jako tzv. „malý patent“) je však relativně mnoho a tyto rozdíly se týkají nejen
stupně invenční úrovně příslušného technického řešení, podmínek, rozsahu a doby trvání
ochrany, ale rozdílnosti lze vysledovat i v samotném řízení před Úřadem průmyslového
vlastnictví.
Užitné vzory přitom jsou (stejně jako patenty nebo ochranné známky)
nehmotnými statky, s nimiž lze nakládat jako s předměty vlastnického práva a jejichž
ochrana spadá v rámci právního řádu do skupiny práv na ochranu duševního,
resp. průmyslového vlastnictví. Základním principem je výlučnost ochrany těchto
nehmotných statků, která má přispět k vytvoření konkurenčního prostředí na trhu těchto
předmětů průmyslového vlastnictví. „Zavedením jednoduchého zápisného řízení o přihláškách
užitných vzorů a z toho vyplývajícího zefektivnění řízení a omezení jeho administrativní náročnosti
se umožní přihlašovateli získat pro své technické řešení ochranu velmi rychle“ (z důvodové zprávy
k zákonu o užitných vzorech). Uplatňování osobních a majetkových práv osob, které tyto
výsledky duševní činnosti vytvořily („původců“) - stejně jako u vynálezů chráněných
patentem - pak vychází ze smluvního principu. Právním titulem pro uplatňování těchto
práv (typicky z licenčních smluv) je právě existence nehmotného statku ve formě zápisu
u Úřadu. Úřad průmyslového vlastnictví, ačkoli samozřejmě hraje významnou
a nezastupitelnou roli a je v mnoha ohledech nadán důležitou pravomocí vymezenou
zákonem, jež uplatňování práv z průmyslového vlastnictví jako takové vůbec umožňuje,
je tak z tohoto úhlu pohledu primárně registračním místem.
Užitnými vzory jsou chráněna technická řešení, která jsou 1) nová, 2) přesahují
rámec pouhé odborné dovednosti a 3) jsou průmyslově využitelná (§1 zákona
o užitných vzorech). Na rozdíl od zkoumání předpokladů určitého technického řešení
z hlediska jeho patentovatelnosti podle patentového zákona není pro zápisnou
způsobilost podle zákona o užitných vzorech nutným předpokladem vyšší stupeň
invenčnosti příslušného technického řešení jakožto výsledku „vynálezecké činnosti“.
Patentový zákon, stejně jako zákon o užitných vzorech, neobsahuje definici vynálezu,
resp. užitného vzoru. Užitný vzor je v zákoně definován pomocí tří hmotněprávních
kritérií (viz shora), patentový zákon vymezuje vynález obdobně, a to tře mi podmínkami
pozitivními, navíc však obsahuje jednu podmínku negativní – tzv. „výluky
z patentovatelnosti“. Nižším zákonným požadavkům na jedinečnost technického řešení
pak odpovídá nejen výrazně kratší maximální možná doba ochrany, ale oba citované
zákony, které na danou problematiku dopadají, se v určitých ohledech liší, přičemž
tyto odlišnosti nejsou nepodstatné.
Jednou z odlišností je například již samotný průběh řízení o zápisu do příslušných
rejstříků vedených Úřadem. Zatímco zápisy užitných vzorů mají převážně evidenční
charakter, tzn. že Úřad před zápisem zkoumá, zda technické řešení splňuje podmínky
pro ochranu, jen v omezené míře a zejména po formální stránce, v řízení o návrhu
na zápis podle patentového zákona se podle ustanovení §33 tohoto zák ona provádí
tzv. „úplný průzkum přihlášky vynálezu“. O tom svědčí mimo ji né již i rozdílná dikce zákona
o užitných vzorech v §7 ( „Užitné vzory zapisuje Úřad průmyslového vlastnictví
do rejstříku užitných vzorů“) a v §2 patentového zákona („Na vynálezy, které splňují
podmínky stanovené tímto zákonem, uděluje Úřad průmyslového vlastnictví patenty “).
Je tedy možno souhlasit se stěžovatelem b) v tom ohledu, že užitn é vzory se zapisují
na základě registračního principu a platí vyvratitelná právní domněnka, že zapsaný užitný
vzor splňuje podmínky zápisné způsobilosti.
Přihláška užitného vzoru se žádostí o zápis do rejstříku vedeného Úřadem sestává
z anotace zahrnující mj. i souhrnný obecný popis dosavadního stavu techniky a podstaty
technického řešení a dalších dokumentů (přílohy jako např. výkresy apod.). Esenciální
náležitostí přihlášky je však z právního hlediska především vlastní detailní popis
technického řešení a formulace tzv. „nároků na ochranu“, které jsou v souladu
s teoretickými zásadami jejich výstavby konstruovány tak, že tyto nároky jsou hierarchicky
uspořádány. Podstata technického řešení přitom musí být podrobně popsána v „nezávislých
nárocích“, přičemž známý stav techniky je obsažen v „předvýznakové části nároku“,
zatímco nové aspekty technického řešení v jeho části „význakové“. „Závislé nároky“ jsou pak
od nezávislých nároků odvozeny, s tím, že z uvozujícího odkazu musí být zřejmé,
ze kterého nezávislého nároku vycházejí, je-li nezávislých nároků v rámci jednoho
technického řešení více.
Zápis má z hlediska právní ochrany vzoru konstitutivní účinky. Zároveň se zcela
jednoznačně jedná o řízení návrhové a rozsah ochrany je dán přihláškou vzoru – určuje jej
tedy sám přihlašovatel (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 12. 2005,
č. j. 7 A 105/2002 - 63, na www.nssoud.cz). A vice versa proto musí platit, že takto
původcem vzoru stanoveným rozsahem ochrany je limitován i Úřad.
Dalším, nikoli nepodstatným, rozdílem mezi oběma úpravami, tj. mezi patentovým
zákonem a zákonem o užitných vzo rech, je odlišná úprava částečného výmazu,
kdy patentový zákon v ustanovení §23 výslovně stanoví, že částečné zrušení patentu
se provádí změnou jeho nároků, popisu nebo výkresů, zatímco zákon o užitných v zorech
v ustanovení §17 odst. 3 o způsobu částečného výmazu vůbec nehovoří a poměrně
lapidárně stanoví, že týkají-li se důvody výmazu jen části užitného vzoru, užitný vzor
se vymaže částečně.
Dle ustanovení §21 odst. 1 zákona o užitných vzorech platí pro řízení před
Úřadem správní řád s odchylkami uvedenými v tomto zákoně a dle odst. 2 téhož
ustanovení se pro zde taxativně vyjmenovaná řízení a právní vztahy užije příslušných
ustanovení patentového zákona a to konkrétně pro práva na užitný vzor, spolumajitelské
vztahy, pro zápis licenčních smluv k využití předmětu chráněného užitným vzorem,
pro převody užitných vzorů, pro vztahy k zahraničí, pro zastupování v řízení před
Úřadem, pro zastavení řízení, pro prominutí zmeškání lhůty, pro nahlížení do spisů,
pro určovací řízení, pro zápis užitných vzorů utajovaných podle zvláštních předpisů,
pro opravné řízení a pro porušování práv, pro právo na informaci a pro udělování
nucených licencí se obdobně použijí ustanovení zákona o vynálezech, průmyslových
vzorech a zlepšovacích návrzích.
Pro řízení ve věcech užitných vzorů, jakkoli se jedná o velmi příbuznou materii
a oba právní předpisy, tj. zákon o užitných vzorech a patentový zákon, jsou vystavěny
na podobném principu, tak nelze dovodit plošnou subsidiaritu patentového zákona.
Již jen na okraj kasační soud podotýká, že druhá věta ustanovení §23 odst. 2 patentového
zákona (tj. cit.: „Částečné zrušení patentu se provádí změnou jeho nároků, popisu nebo
výkresů“) byla do tohoto ustanovení vložena až rozsáhlou novelou provedenou zákonem
č. 116/2000 Sb., jež byla přijata z důvodu slučitelnosti české vnitrostátní právní úpravy
s Evropskou patentovou úmluvou a s předpisy komunitárního práva (viz výše). Ani z této
novely však nevyplývá, že by se mělo jednat o jednotný a široce aplikovatelný princip
zahrnující i zákon o užitných vzorech.
Názor stěžovatele b), dle kterého je Úřad (za předpokladu, že předmět užitného
vzoru není způsobilý k ochraně v rozsahu nároků, jak je formuloval původce vzoru
při zápisu přihlášky) v rámci řízení o výmazu oprávněn provést výmaz všech kolizních
částí daného technického řešení a vymezit zbylý, nový nárok na ochranu , není podle
názoru kasačního soudu správný. Takový postup s ohledem na shora uvedené úvahy
nelze aprobovat ani za situace, kdy podmínky zápisné způsobilosti stanovené v §1 zákona
o užitných vzorech splňoval v daném případě podle názoru Úřadu pouze čtvrtý nárok,
který byl nárokem závislým, a nemohl tudíž být v rejstříku zapsán samostatně,
bez existence prvního, nezávislého nároku. Změna formulace prvního nároku na ochranu
provedená postupně správními orgány v obou stupních (zakomponováním čtvrtého
nároku do prvního) měla totiž za následek vytvoření zcela nově definovaného nezávislého
a tedy klíčového nároku na ochranu.
Jakkoli tedy zákon o užitných vzorech částečný výmaz vzoru připouští,
a v rozhodnutí o částečném výmazu musí být stanoven omezený rozsah ochrany (změny
v nárocích přitom nesmějí jít nad rámec původního podání přihlášky a současně nesmí
dojít k rozšíření rozsahu ochrany oproti předchozímu stavu), je výklad ustanovení §17
odst. 3 zákona o částečném výmazu nutno provádět pouze restriktivně v mezích zákona
tak, že formulace, resp. stylizace znění jednotlivých nároků musí zůstat zachována, aby byl
vyloučen případný zásah do podstaty technického řešení, neboť zúžení ochrany musí
znamenat vždy jen změnu v rozsahu předmětu nároku, nikoli v jeho podstatě (změna
stylizace či formulace nároku však riziko zásahu do podstaty tohoto nároku vždy
potenciálně přináší). Výsledek výmazového řízení (v němž by užitný vzor nebyl vymazán
zcela, ale pouze částečně) by totiž za situace, pokud by příslušný užitný vzor v podobě,
jak jeho rozsah ochrany vymezil Úřad, skutečně nebyl vůbec průmyslově využitelný,
byl naprosto absurdní (což ostatně v dané věci tvrdí i žalobci, tj. majitelé užitného vzoru
č. 5516 ve svém „doplnění vyjádření původních žalobců ke kasačním stížnostem stěžovatelů“ ze dne
21. 4. 2008).
Částečný výmaz užitného vzoru (tj. při zúžení ochrany) podle zákona o užitných
vzorech je proto z výše uvedených důvodů možno sensu stricto provádět odebíráním
(„seškrtáním“) nároků (ať už nezávislých - je-li jich vícero a je-li to tedy možné - nebo
závislých), při současném zachování jednotnosti (tzv. „jednotícího znaku“, resp. „jednotící
myšlenky“) technického řešení, pokud jsou zároveň naplněny podmínky §1 zákona
o užitných vzorech a zápisná způsobilost vzoru dle všech tří zákonných kritérií
kumulativně je dána, tedy logicky včetně jeho průmyslové využitelnosti (technické
realizovatelnosti). Ostatně stejně tak přísně je Úřad vázán samotnými důvody návrhu
na výmaz a v žádném případě není oprávněn tzv. „jít nad rámec tohoto návrhu“ a konstruovat
či vyhledávat důvody pro výmaz ex offo. Nejsou-li důvody návrhu dostatečné, návrh musí
být zamítnut, a naopak za situace, kdy v řízení zápisná způsobilost vzoru není prokázána,
návrhu na výmaz je třeba vyhovět. Soud si je vědom toho, že takto jsou paradoxně
kladeny vyšší nároky na kvalitu přihlášky a na erudici přihlašovatele vzoru (jeho původce),
avšak tento požadavek je plně v souladu jak s typem návrhového řízení, o něž se jedná
(bytostným zájmem původce je taková stylizace nároků na ochranu jím zapsaného vzoru,
aby užitný vzor v případném řízení o návrhu na výmaz obstál), tak s obecně platnou
zásadou vigilantibus iura scripta sunt.
Konečně k námitce, s níž stěžovatel b) uzavřel své podání, a to k tvrzení,
že „Městský soud v Praze se s uvedenými námitkami dostatečně nevypořádal“ (podle všeho měl
stěžovatel na mysli námitky obsažené v kasační stížnosti), je třeba závěrem podotknout,
že stěžovatel b) nebyl v řízení před městským soudem v postavení žalobce
ani žalovaného, nýbrž v postavení osoby zúčastněné na řízení. Z protokolu o jednání
(založeno na č. l. 83 soudního spisu) je zřejmé, že zástupce zúčastněné osoby
se k nařízenému ústnímu projednání věci nedostavil, ač byl o tomto jednání řádně
vyrozuměn. Kasační soud proto tuto námitku považuje za nepřípadnou, neboť v průběhu
jednání stěžovatel b) žádné námitky z důvodu své nepřítomnosti vznést nemohl
a argumenty uplatněné v písemné replice ke správní žalobě se s kasačními námitkami
neshodují. Soud se s nimi proto ani při nejlepší vůli nikterak vypořádat nemohl.
VIII. Shrnutí
Nejvyšší správní soud námitkám stěžovatele b) nepřisvědčil a s ohledem na vše
výše uvedené dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná, proto ji podle ustanovení
§110 odst. 1 s. ř. s. zamítl.
IX. Rozhodnutí o nákladech řízení
Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti stěžovatele a) se opírá
o ustanovení §60 odst. 3, větu pr vní, s. ř. s., ve spojení s ustanovením §120 s. ř. s., podle
něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost
odmítnuta.
Ohledně náhrady nákladů za řízení o kasační stížnosti stěžovatele b) Nejvyšší
správní soud konstatuje, že účastník, který neměl v řízení úspěch, nemá ze zákona (§60
odst. 1 s. ř. s. , ve spojení s §120 s. ř. s.) na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti
právo, a je naopak povinen důvodně vynaložené náklady řízení zaplatit účastníku,
resp. účastníkům, kteří v řízení úspěšní byli. Stěžovatel b) v řízení úspěšný nebyl,
a důvodně vynaložené náklady řízení původních žalobců v daném případě spočívají
v odměně za dva úkony právní služby (dvě písemná podání soudu týkající se věci
samé - vyjádření ke kasační stížnosti ze dne 21. 4. 2008 a doplnění tohoto vyjádření
ze dne 3. 11. 2008) v částce 4200 Kč [§7, §9 odst. 3 písm. f) a §11 odst. 1 písm. d)
vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění], a v náhradě hotových výdajů v částce 600 Kč
(§13 odst. 3 téže vyhlášky), tzn. celkem 4800 Kč. Tuto částku je stěžovatel b),
tedy společnost PROKOP RAIL a.s., se sídlem Barákova 28/148, Plzeň, povinna zaplatit
k rukám právní zástupkyně obou žalobců, Mgr. Jiřiny Svojanovské, advokátky se sídlem
Vinohrady 43, Brno, do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.
Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 26. března 2009
JUDr. Radan Malík
předseda senátu