ECLI:CZ:NSS:2007:7.AS.24.2006
sp. zn. 7 As 24/2006 - 86
ROZSUDEK
Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka
a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci stěžovatelů
a) Ing. D. K., b) M. K., obou zastoupených JUDr. Milanem Kohoutem, advokátem se sídlem
v Praze 6, Břevnovská 433/12, za účasti Magistrátu hlavního města Prahy, odboru
stavebního, se sídlem v Praze 1, Mariánské nám. 2, v řízení o kasační stížnosti podané proti
rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 2. 2006, č. j. 9 Ca 257/2004 – 48,
takto:
I. Kasační stížnost se zamítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Odůvodnění:
Včas podanou kasační stížností se stěžovatelé domáhají zrušení shora uvedeného
rozsudku Městského soudu v Praze, kterým tento soud zamítl jejich žalobu podanou
proti rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru stavebního (dále též „správní
orgán“), ze dne 17. 8. 2004, č. j. MHMP-109217/2004/OST/Kš, jímž bylo změněno
rozhodnutí odboru výstavby Úřadu městské části P. 15 (dále též „stavební úřad“) ze dne 16. 6.
2004, č. j. OV/04/03/OÚR99/440/Sa, OV7879/04/Sa, kterým bylo podle ust. §88 odst. 1
písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), J. a M. K., nařízeno odstranění stavby
„obytný ateliér“ včetně přípojek inženýrských sítí na pozemku parc. č. 609/3 a parc. č. 608/1
v k. ú. D. M., při ul. D., P. 10, postavené bez stavebního povolení.
Jako právní důvod kasační stížnosti stěžovatelé uvedli důvody uvedené v ustanovení
§103 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Stěžovatelé spatřují vady rozsudku
v jeho nezákonnosti spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem
v předcházejícím řízení a dále ve vadách řízení spočívajících v tom, že skutková podstata,
z níž správní orgán v napadeném rozhodnutí vycházel, nemá oporu ve spisech
nebo je s nimi v rozporu. Stěžovatelé ve své kasační stížnosti uvádí, že při posuzování otázky,
zda původní povolená stavba na předmětném pozemku zanikla anebo byla pouze opravena,
vycházel soud jen z výpovědi starosty Městské části P. – D. M. S ohledem na výše uvedené
proto namítají, že správní orgány ani soud nedbaly na speciální právní postup a právní
domněnky, jež v těchto případech upravuje ust. §104 stavebního zákona, a spokojily se
s výpovědí starosty. Nezákonnost tedy podle jejich tvrzení spočívala v nesprávném a právně
nerelevantním posouzení charakteru stavby soudem. Stěžovatelé se domnívají, že stavební
úřad, správní orgán a posléze i soud hodnotily z hlediska právního režimu jen stavbu
„obytného ateliéru“, ale vůbec se nezabývaly ostatními stavbami nařízenými k odstranění
z hlediska jejich „původního stavu“ a „nového stavu“. Stěžovatelé jsou přesvědčeni, že pro
právní posouzení žaloby je zásadní otázka, zda původní povolená stavba a „současná“ stavba
tzv. „obytného ateliéru“ jsou totožné (nebo částečně totožné) věci v právním slova smyslu.
Stěžovatelé dále namítají, že soud nezákonně posoudil stavebně-technickou otázku a na
základě tohoto úsudku činil právní závěry, přičemž tuto právní otázku posoudil nesprávně,
neboť relevanci pro řešení stavebně-technických otázek v soudním řízení má nezávislý soudní
znalec v příslušném oboru a až na základě posudku znalce může soud vyvozovat právní
závěry. Stěžovatelé rovněž uvádějí, že městský soud nesprávně posoudil skutečnost, že je
nepodstatné podle jaké vyhlášky hlavního města Prahy byla stavba z hlediska územního plánu
posuzována, a dále také otázku územního plánu a přípustných aktivit v něm. Proto navrhli
zrušení rozsudku městského soudu a vrácení věci tomuto soudu zpět k dalšímu řízení.
Správní orgán se ke kasační stížnosti vyjádřil přípisem ze dne 17. 5. 2006.
Ve svém vyjádření uvedl, že stěžovatelé nepravdivě uvádějí, že při posuzování otázky,
zda původní povolená stavba na předmětném pozemku zanikla anebo byla pouze opravena,
vycházel soud jen z výpovědi starosty Městské části P. – D. M. Takové tvrzení je dle
správního orgánu zcela v rozporu s odůvodněním rozsudku, v němž městský soud uvádí celou
řadu dalších podkladů, na jejichž základě dospěl k závěru, že původní stavba zanikla. Proto
důkazu znaleckým posudkem nebylo třeba. Ostatně ani stěžovatelé jej v žalobě nenavrhli.
K námitce stěžovatelů týkající se skutečnosti, že se soud nezabýval jednotlivými stavbami
„souboru“ z pohledu, zda se skutečně jedná o nepovolené stavby, nelze podle jeho názoru
přihlédnout z důvodu její novosti ve smyslu ust. §104 odst. 4 s. ř. s. Správní orgán k tomu
nicméně podotýká, že se v odůvodnění napadeného rozhodnutí touto otázkou zabýval a u
všech staveb „souboru“ odůvodnil, proč je považuje za stavby nepovolené. Podobně i
skutečnost, že pozemek pod stavbou zasahuje částečně do území vymezeného územním
plánem jako ZKC (kultura a církev), je rovněž tvrzením nově uplatněným ve smyslu výše
citovaného ustanovení. Nicméně se jedná o okolnost, která není pro řízení podstatná, protože
odstranění stavby by bylo nutno pro nesoulad s územním plánem nařídit i tehdy, pokud by
předmětná stavba byť sebemenší částí zasahovala do území, s jehož stanoveným využitím by
byla v rozporu. V ostatním správní orgán odkazuje na odůvodnění napadeného rozhodnutí,
vyjádření k podané žalobě a vyjádření u ústního jednání před Městským soudem v Praze.
Vzhledem k výše uvedenému navrhuje, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako
nedůvodnou zamítl.
Nejvyšší správní soud přezkoumal kasační stížností napadený rozsudek městského
soudu z důvodů v této stížnosti uplatněných a dospěl k závěru, že kasační stížnost
není důvodná.
Dle ust. §109 odst. 3 s. ř. s. Nejvyšší správní soud je vázán důvody kasační stížnosti;
to neplatí, bylo-li řízení před soudem zmatečné [§103 odst. 1 písm. c)] nebo bylo zatíženo
vadou, která mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé, anebo je-li napadené
rozhodnutí nepřezkoumatelné [§103 odst. 1 písm. d)], jakož i v případech, kdy je rozhodnutí
správního orgánu nicotné.
Dle ust. §109 odst. 4 citovaného zákona ke skutečnostem, které stěžovatel uplatnil
poté, kdy bylo vydáno napadené rozhodnutí, Nejvyšší správní soud nepřihlíží.
Dle ust. §88 odst. 1 písm. b) stavebního zákona stavební úřad nařídí vlastníku stavby
nebo zařízení odstranění stavby nebo zařízení postavené bez stavebního povolení či ohlášení
nebo v rozporu s ním. Odstranění stavby se nenařídí, pokud stavebník prokáže, že stavba
je v souladu s veřejným zájmem, zejména s územně plánovací dokumentací, cíli a záměry
územního plánování, obecnými technickými požadavky na výstavbu, technickými požadavky
na stavby a zájmy chráněnými zvláštními předpisy a jestliže stavebník v řízení o odstranění
stavby podá žádost o její dodatečné povolení a předloží podklady a doklady vyžádané
stavebním úřadem v jím stanovené lhůtě a v rozsahu jako k žádosti o stavební povolení,
Dle ust. §104 odst. 1 citovaného zákona nejsou-li zachovány doklady (především
ověřená dokumentace), z nichž by bylo možno zjistit účel, pro který byla stavba povolena,
platí, že stavba je určena k účelu, pro který je svým stavebně technickým uspořádáním
vybavena. Jestliže vybavení stavby nasvědčuje několika účelům, má se za to, že stavba
je určena k účelu, ke kterému se užívá bez závad.
Dle ust. §104 odst. 2 citovaného zákona stavební úřad může nařídit vlastníku stavby,
aby pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby v případech, kdy nebyla vůbec
pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu. Pokud není nezbytné pořídit úplnou
dokumentaci skutečného provedení stavby, uloží stavební úřad pouze pořízení zjednodušené
dokumentace (pasport stavby).
Zásadní stížní námitkou stěžovatelů je jejich nesouhlas s posouzením právní otázky,
zda-li byly naplněny podmínky stanovené v ust. §88 odst. 1 písm. b) stavebního zákona
pro odstranění nepovolené stavby. Proto Nejvyšší správní soud zhodnotil obsah spisu
Městského soudu v Praze.
Stěžovatelé v kasační stížnosti namítají, že soud nesprávně posoudil právní otázku
týkající se předmětné nemovitosti. Podle stěžovatelů vychází napadený rozsudek
z toho, že „k průkazu současného fyzického a právního stavu domu uvedeného na LV č. 169
jako dům č. p. 401 jen na parc. č. 608/1 v k. ú. D. M., pokud není dochována žádná jeho
projektová dokumentace, postačí jen výpověď starosty o tom, že tzv. nově realizovaná stavba,
která je předmětem nařízení o jejím odstranění, je větší než povolená (tzv. provizorní) stavba
původní“. S ohledem na výše uvedené proto stěžovatelé namítají, že správní orgány ani soud
nedbaly na speciální právní postup a právní domněnky, jež v těchto případech upravuje ust. §
104 stavebního zákona a spokojily se s výpovědí starosty. Tato výpověď není pro důkaz
stavebně-technického stavu objektu, ani postup stavebního úřadu při nedochování
dokumentace a její náhradě právně relevantní. Nezákonnost tedy spočívala v nesprávném a
právně nerelevantním posouzení charakteru stavby soudem. Stěžovatelé se domnívají, že
pokud by stavební úřad uložil stavebníkovi pořídit pasport stavby podle ust. §104 stavebního
zákona, mohl pak na jeho základě usoudit, zda stavba podle tohoto pasportu je stavbou
původně povolenou nebo není. Tímto postupem by pak byl prokázán zákonem stanoveným
způsobem charakter současné stavby a jen na základě takto zjištěného právního režimu
současné stavby by se po právu odvíjelo další správní řízení. Pokud by byl tento postup
dodržen, z návrhu dokumentace skutečného provedení (resp. pasportu) předloženého k jeho
ověření, jehož součástí je podle ust. §45 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, povinně i situační
výkres, by bylo zřejmé, že se nejedná jen o stavbu budovy tzv. „obytného ateliéru“, ale i další
stavby: přípojky elektro, rozvody vody včetně přípojky ze studny a rozvodů splaškové
kanalizace včetně přípojky do žumpy. Stěžovatelé dále namítají, že stavební úřad, správní
orgán a posléze i soud hodnotily z hlediska právního režimu jen stavbu „obytného ateliéru“,
ale vůbec se nezabývaly ostatními stavbami nařízenými k odstranění z hlediska jejich
„původního stavu“ a „nového stavu“. A proto bylo podle jejich názoru nařízeno odstranit i ty
stavby, u kterých byly činěny stavebníky průběžně jen udržovací práce na stávajících
stavbách (přípojka elektro, rozvody vody a splaškové kanalizace, žumpa), které nepodléhají
ani stavebnímu povolení ani ohlášení ve smyslu ust. §55 odst. 3 stavebního zákona. A
protože podle ust. §88 odst. 1 písm. b) stavebního zákona nelze nařídit odstranění údržby
staveb, měl stavební úřad, který nařizoval odstranění souboru staveb (tento soubor tvoří:
budova tzv. „obytného ateliéru“, přípojka elektro, rozvody vody, přípojka vody ze studny,
rozvody splaškové kanalizace, přípojka do žumpy), nejprve právní povinnost každou tuto
stavbu posoudit odděleně z hledisek ust. §88 odst. 1 písm. b) citovaného zákona, tj. zda jde o
stavbu (nebo její část) postavenou bez stavebního povolení nebo ohlášení nebo v rozporu
s nimi. Teprve po vyřešení těchto právních otázek mělo být přistoupeno k nařízení
odstraňování jen těch staveb tohoto souboru, které by vyhověly taxativním kritériím nařízení
odstranění vymezeným v citovaném ustanovení. Stěžovatelé jsou přesvědčeni, že pro právní
posouzení žaloby je zásadní otázka, zda původní povolená stavba a „současná“ stavba tzv.
„obytného ateliéru“ jsou totožné (nebo částečně totožné) věci v právním slova smyslu.
Stěžovatelé namítají, že soud nezákonně posoudil stavebně-technickou otázku a na základě
tohoto úsudku činil právní závěry, přičemž tuto právní otázku posoudil nesprávně, neboť
relevanci pro řešení stavebně-technických otázek v soudním řízení má nezávislý soudní
znalec v příslušném oboru a až na základě posudku znalce může soud vyvozovat právní
závěry. Dále tvrdí, že městský soud nesprávně posoudil právní otázku, když dal za pravdu
správnímu orgánu, že není podstatné, podle jaké vyhlášky hlavního města Prahy byla stavba
z hlediska územního plánu posuzována. Stěžovatelé v neposlední řadě ve své kasační stížnosti
uvádí, že otázka územního plánu a přípustných aktivit v něm byla městským soudem
posouzena nesprávně, neboť tento soud vycházel z chybného předpokladu, že současný
územní plán řeší předmětnou plochu jen jako území PSZ (sady a zahrady) a PP (parky a
parkově upravené plochy). Avšak pozemek pod stavbou zasahuje i do území ZKC (kultura a
církev) sloužícího pro umístění kulturních zařízení všech typů. A tímto kulturním zařízením je
i deklarovaná stavba ateliéru. Proto navrhli zrušení rozsudku městského soudu a vrácení věci
tomuto soudu zpět k dalšímu řízení.
Jak již bylo výše uvedeno, nesprávnost rozsudku stěžovatelé shledávají mimo jiné
v tom, že při posuzování otázky, zda původní povolená stavba na předmětném pozemku
zanikla anebo byla pouze opravena, vycházel soud jen z výpovědi starosty Městské části P. –
D. M. Ve vztahu k této námitce zastává Nejvyšší správní soud stejný názor, jaký vyjádřil
správní orgán ve svém vyjádření ke kasační stížnosti, a to že takové tvrzení je zcela v rozporu
s odůvodněním napadeného rozsudku, v němž jsou uvedeny další provedené důkazy
(katastrální mapa, stěžovateli předložený geometrický plán, v řízení zjištěný rozsah prací
provedený na místě samém stavebníky, atd.) zcela korespondující s uvedenou svědeckou
výpovědí, na jejichž základě daný soud dospěl k závěru, že původní stavba zanikla. Proto
podobně i námitka stěžovatelů, že městský soud nezákonně posoudil stavebně-technickou
otázku, když pro řešení této otázky nepřizval nezávislého soudního znalce v příslušném
oboru, není důvodná, neboť městský soud si opatřil dostatek podkladů pro své rozhodnutí, na
jejichž základě došel k závěru, že původní stavba zanikla. A proto s ohledem na výše uvedené
neshledal soud potřebu důkazu znaleckým posudkem, když ostatně ani stěžovatelé takový
důkaz v žalobě nenavrhli.
S další námitkou stěžovatelů, že městský soud nesprávně posoudil právní otázku tím,
že dal za pravdu správnímu orgánu, že není podstatné, podle jaké vyhlášky hlavního města
Prahy byla stavba z hlediska územního plánu posuzována, se Nejvyšší správní soud
rovněž neztotožňuje a konstatuje, že městský soud učinil správný právní závěr, neboť jediným
relevantním důvodem, pro který bylo stěžovatelům odstranění „nové“ stavby nařízeno,
byla skutečnost, že tito v řízení o odstranění stavby spojeném s řízením o dodatečném
povolení stavby neprokázali soulad této stavby s veřejným zájmem, zejm. s územně plánovací
dokumentací, cíli a záměry územního plánování a nenaplnili tak jednu z podmínek
stanovených v ust. §88 odst. 1 písm. b) stavebního zákona.
Námitkami stěžovatelů, že správní orgány ani soud nedbaly na speciální právní postup
a právní domněnky, jež upravuje ust. §104 stavebního zákona, že pro právní posouzení
žaloby je zásadní otázka, zda původní povolená stavba a „současná“ stavba tzv. „obytného
ateliéru“ jsou totožné (nebo částečně totožné) věci v právním slova smyslu, a že se soud
nezabýval jednotlivými stavbami „souboru“ z pohledu, zda se skutečně jedná o nepovolené
stavby, a dále že pozemek pod stavbou zasahuje částečně do území vymezeného územním
plánem jako ZKC (kultura a církev), se Nejvyšší správní soud s ohledem na ust. §109 odst. 4
s. ř. s. pro jejich novost nezabýval, neboť dle judikatury Nejvyššího správního soudu
(např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 3. 2004, č. j. 4 Azs 1/2004 - 68)
smyslem omezení stanoveného v ust. §109 odst. 4 s. ř. s. je zamezit situaci, kdy by Nejvyšší
správní soud rozhodoval o kvantitativně i kvalitativně bohatším návrhu stěžovatele,
než o jakém mohl rozhodovat soud v předchozím řízení.
Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud neshledal kasační stížnost
jako důvodnou, a proto ji podle ust. §110 odst. 1 s. ř. s. zamítl.
Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. §60 odst. 1, větu první, s. ř. s.,
ve spojení s ust. §120 s. ř. s., dle kterého nestanoví-li tento zákon jinak, má účastník,
který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně
vynaložil, proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Stěžovatelé v soudním řízení úspěch
neměli, proto nemají právo na náhradu nákladů řízení. Správnímu orgánu dle obsahu spisu
žádné náklady řízení nevznikly, proto soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo
na náhradu nákladů řízení.
Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 20. června 2007
JUDr. Radan Malík
předseda senátu