ECLI:CZ:NSS:2009:9.AFS.93.2008:43
sp. zn. 9 Afs 93/2008 - 43
ROZSUDEK
Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka
a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce:
MiM s. r. o., se sídlem sídl. Vajgar 702, Jindřichův Hradec III, zastoupeného
JUDr. Antonínem Tunklem, advokátem se sídlem Komenského 6/V, Dačice,
proti žalovanému: Finanční ředitelství v Českých Budějovicích, se sídlem Mánesova
3a, České Budějovice, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 3. 2008, č. j. 1600/08-1300,
ve věci vyměření daně z přidané hodnoty, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku
Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. 9. 2008, č. j. 10 Ca 83/2008 – 18,
takto:
I. Kasační stížnost se zamítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Odůvodnění:
Včas podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení
rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „krajský soud“) ze dne
8. 9. 2008, č. j. 10 Ca 83/2008 – 18, a vrácení věci k dalšímu projednání. Tímto
rozhodnutím krajský soud zamítl žalobu, kterou se stěžovatel domáhal přezkoumání
rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích (dále jen „žalovaný“) ze dne
11. 3. 2008, č. j. 1600/08-1300, jímž byla zamítnuta odvolání stěžovatele proti
rozhodnutím Finančního úřadu v Jindřichově Hradci (dále též „správce daně“) ze dne
10. 12. 2007, č. j. 79589/07/086910/5445 a č. j. 79590/07/086910/5445, platebním
výměrům na daň z přidané hodnoty za zdaňovací období II. čtvrtletí roku 2007 ve výši
33 528 Kč a III. čtvrtletí roku 2007 ve výši 40 504 Kč.
Stěžovatel namítá, že jeho věc nebyla v předešlých řízeních správně právně
posouzena. Tvrdí, že nájem a podnájem je úplatný vztah a výši nájemného lze stanovit
dohodou. V daném případě bylo ujednání o nájemném na vůli jednajících stran, neboť
nebylo upraveno obecně závazným právním předpisem; nájemné bylo stanoveno
srozumitelně a určitě, během trvání nájmu nebyla výše nájemného žádnou ze stran
zpochybněna. Tvrdí-li krajský soud „že způsob stanovení nájemného neodpovídá uvedenému
právnímu předpisu a smluvními účastníky zvolený postup není obvyklý“, není patrné, se kterou částí
zákona je podle soudu smlouva v rozporu. Dále uvádí, že soudu nepřísluší spekulace nad
situací, kdy by výherní hrací automaty nepřinesly žádný zisk. Stěžovatel tvrdí,
že se o podnájem nebytových prostor jedná, neboť předmětem podnájmu byl celý
ve smlouvě vymezený nebytový prostor, nikoli jen prostor pod hracími přístroji. Dále
poukazuje na skutečnost, že „obsluha hracích přístrojů byla službou poskytovanou pronajímatelem
v souvislosti s nájmem, resp. podnájmem, a je třeba tuto odlišovat a zákon také tuto odlišuje od nájmu,
resp. podnájmu. Ostatně nebyla to jediná služba poskytovaná v souvislosti s touto nájemní smlouvou,
neboť ve sm. IV. Bod 4.4 je popsáno, co se rozumí službami spojenými s podnájmem“.
Stěžovatel nesouhlasí se závěrem krajského soudu, že se v daném případě nejedná
o podnájem, nýbrž o poskytnutí práva umístit v provozovně do vymezeného prostoru
výherní hrací přístroje. Namítá, že se krajský soud neúplně seznámil s podnájemní
smlouvou a její částí II., ve které je stanoven účel smlouvy nejen jako provozování herny
s výherními hracími přístroji, ale i provozování sázkové kanceláře a jiných loterií
a sázkových her. Na závěr uvádí, že jelikož šlo o podnájem celé místnosti, nikoli pouze její
části, jde o klasický nájem, a to se všemi zákonem předpokládanými náležitostmi.
Vzhledem k tomu, že se jedná o podnájem nebytových prostor, neshledává stěžovatel
důvodným polemizovat nad rozdílem mezi přístroji výherními (jejichž užívání je omezeno
zákonem) nebo prodejními automaty (jejichž užívání je volné). Stěžovatel má za to,
že došlo k nesprávnému právnímu posouzení věci a navrhuje, aby napadený rozsudek
krajského soudu byl zrušen a vrácen k novému projednání.
Žalovaný ve svém vyjádření ke kasační stížnosti trvá na tom, že stejně jako správce
daně správně posoudil vzájemný vztah stěžovatele a podnájemce pro daňové účely jako
poskytnutí práva k umístění výherních hracích přístrojů a nikoliv jako podnájem
nebytových prostor. Konstatuje, že v dané věci se nejedná o klasický podnájem. Žalovaný
tvrdí, že stěžovatel nepřenechal podnájemci k užívání nebytový prostor, ale zcela
specifický vymezený prostor (místnost o 15 m
2
), který nemá dveře a není ani jiným
způsobem uzamykatelný, podnajal k zajištění podnikatelské činnosti podnájemce
za stanovených podmínek. Nesouhlasí ve vztahu k podnájemní smlouvě se způsobem
stanovení ceny podnájemného, která není dána pevnou částkou, ale je odvozována
od výše tržby výherních hracích přístrojů, i poskytováním nadstandardních služeb obsluhy
přístrojů a osoby, včetně náhradníka, odpovědné za dodržování zákazu hry a vstupu osob
mladších 18 let. Pro tyto důvody posoudil vztah jako poskytnutí práva k umístění
výherních hracích přístrojů a spolupráci při jejich provozování. Veškerá úplata, kterou
stěžovatel od podnájemce obdržel, je proto úplatou za uskutečněné zdanitelné plnění,
které podléhá dani z přidané hodnoty. Ve svém vyjádření žalovaný konstatuje,
že ke svým závěrům dospěl na základě všech důkazů zjištěných v daňovém řízení, zákona
o přidané hodnotě, Šesté směrnice - článku 13 B písm. b) a rozhodnutí Evropského
soudního dvora (pátého senátu) ze dne 12. 6. 2003, Sinclair Collis Collis Ltd. v Commissioners
of Customs and Excise [C-275/01, Recueil, s. I-05965 (dále jen „Sinclair Collis“)]. Dodává,
že stěžovatel nevznesl žádné nové argumenty, které by svědčily o nesprávném právním
posouzení věci. Navrhl, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle §110 odst. 1
s. ř. s. zamítl.
Z obsahu předloženého správního spisu vyplynuly následující podstatné
skutečnosti:
Vytýkací řízení k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období II. a III. čtvrtletí
roku 2007 bylo se stěžovatelem zahájeno na základě pochybností o pravdivosti a úplnosti
údajů uvedených v daňovém přiznání, které se týkaly přijatých a uskutečněných daňových
plnění vykázaných v oddílu B daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, vzhledem
k částkám uplatňované daně na vstupu a výstupu a k částce uvedené v řádku č. 530
daňového přiznání (celková částka uskutečněných plnění osvobozených od daně
bez nároku na odpočet daně). Na výzvu správce daně předložil stěžovatel jako důkaz
prokazující pravdivost údajů v daňovém přiznání „smlouvu o podnájmu
nebytových prostor“ ze dne 20. 12. 2005, uzavřenou mezi ním jako nájemcem
a společností Play & Win R. D. s. r. o. jako podnájemcem. Z této smlouvy vyplynulo,
že stěžovatel podnajal nebytový prostor o výměře 15 m
2
, nacházející se v přízemí budovy
Pražská 58, Jindřichův Hradec, a to za účelem provozování herny s výherními hracími
přístroji. Smlouvou se stěžovatel také zavázal poskytovat podnájemci služby spojené
s podnájmem, kterými se rozumí úhrada elektrické energie, plynu, odvoz odpadu, vodné,
stočné, náklady na vytápění a zajištění obsluhy výherních hracích přístrojů a zajištění
odpovědné osoby (včetně náhradníka) za dodržování zákazu hry a vstupu osob mladších
18 let do provozovny a zajištění dohledu této osoby v době provozování výherních
hracích přístrojů nad dodržováním tohoto zákazu. Ze smlouvy dále vyplývá,
že podnájemné bylo stanoveno dle jejího bodu IV. odst. 4.1. ve výši 45 % z tržby
z výherních hracích automatů za zúčtovací období, tj. příslušný kalendářní měsíc,
tj. rozdílu vsazených a vyplacených částek, po odečtu nákladů odvodu na veřejně
prospěšné účely dle §4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.
Za výše uvedené služby náležela stěžovateli odměna ve výši 5 % z výše definované tržby.
Částky přijaté za služby spojené s podnájmem stěžovatel vykázal jako uskutečněná
zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku a daň z nich uvedl do daňového přiznání
za příslušné zdaňovací období. Částky přijaté za podnájem stěžovatel vykázal jako
zdanitelná plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně a uvedl je na řádek
č. 530 daňového přiznání.
Správce daně neposoudil vztah vyplývající ze smlouvy o podnájmu nebytového
prostoru jako podnájemní a dospěl k závěru, že jde o poskytnutí práva k umístění
výherních hracích přístrojů a o spolupráci při jejich provozování. Úplata obdržená
v souvislosti s provozováním výherních hracích přístrojů tak byla úplatou za uskutečněné
zdanitelné plnění podle §36 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění (dálen jen „zákon o dani z přidané hodnoty“).
Na základě výsledků vytýkacího řízení byly vydány správcem daně dne 10. 12. 2007
platební výměry č. j. 79589/07/086910/5445 a č. j. 79590/07/086910/5445, kterými byla
stěžovateli vyměřena daňová povinnost u daně z přidané hodnoty za předmětná
zdaňovací období. Proti těmto platebním výměrům podal stěžovatel včas odvolání.
Žalovaný ve svém rozhodnutí o odvolání proti těmto rozhodnutím uvedl,
že správce daně posoudil situaci ve smyslu §2 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, v platném znění (dále jen zákon o správě daní a poplatků), a hodnotil
každý z důkazů jednotlivě a všechny důkazy ve vzájemné souvislosti. Vycházel z poznatku
o faktické situaci, že podnájemce neměl samostatně bez součinnosti stěžovatele přístup
do nebytového prostoru, který měl mít pronajatý, a že o zajištění vlastního provozu
výherních hracích přístrojů se dělil s pronajímatelem, což vyplývá z vysvětlení jednatele
stěžovatele, pana Milana Běhana, který při ústním jednání dne 3. 10. 2007, do protokolu
č. j. 68330/07/086930/6839, správci daně sdělil, že zaměstnanci podnájemce klíče
od podnajatého prostoru neměli a mohli do něj vejít pouze po dohodě s ním. Na poslední
otázku správce daně „kdo ze společnosti Play & Win R. D. s. r. o. má přístup do podnajatého
nebytového prostoru a za jakých podmínek“, jednatel Milan Běhan odpověděl, že „firma
Play & Win R. D. s. r. o. nemá klíč od pronajatých prostor. Určení zaměstnanci Play & Win R. D.
s. r. o. mají klíč od pronajatých prostor u mě kdykoli k dispozici, na požádání jim ho zapůjčím“.
Dne 11. 10. 2007 pan Milan Běhan doplnil při ústním jednání zaznamenaném
v protokolu č. j. 69730/07/086930/6839 výše zmíněný protokol tak, že byl podnájemcem
zmocněn, aby měl klíč od podnajatého nebytového prostoru u sebe on a na pokyn
podnájemce jeho zaměstnancům klíč vydal nebo nebytový prostor odemknul. Správce
daně naznal, že tímto doplněním stěžovatel neprokázal, že by podnájemce měl právo
užívat vymezený prostor jako vlastník, proto dospěl k závěru, že se nejedná o podnájem
nebytových prostor, ale o poskytnutí práva k umístění výherních hracích přístrojů
a o spolupráci při jejich provozování, tedy o poskytnutí služby ve smyslu §14 odst. 1
písm. b) zákona o dani z přidané hodnoty. Svoji argumentaci podpořil Šestou směrnicí
i judikaturou Evropského soudního dvora ve věci Sinclair Collis.
Žalovaný odvolání proti platebním výměrům správce daně zamítl.
Z obsahu soudního spisu vyplývá, že stěžovatel podal žalobu ke krajskému soudu,
v níž uplatnil námitky obsažené v odvolání. Namítl, že správce daně nevnímá smlouvu
o podnájmu nebytových prostor v celém jejím obsahovém kontextu a nerozlišuje
podnájem a vedle toho služby spojené s podnájmem. Stěžovatel tvrdí, že jde vlastně o dvě
smlouvy, které je nutno odlišovat. Tak i sám učinil, když úplatu za služby řádně zdanil,
podnájem, který odpovídá zcela nájemnímu poměru, pak naprosto v souladu se zákonem
podřadil k plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně.
Krajský soud v odůvodnění svého rozsudku uvedl, že cena podnájemného není
stanovena obvyklým způsobem, není zjistitelná do budoucna a odvíjí se od nejistých
zisků, které mohou být dokonce i nulové. Krajský soud dále tvrdí, že obsluhu výherních
hracích přístrojů a dohled nad jejich provozem nelze považovat za standardní služby
spojené s podnájmem. Zajišťováním obsluhy výherních hracích přístrojů a zákonem
předepsaného dohledu se stěžovatel podílel na provozování těchto přístrojů. Krajský soud
dospěl k závěru, že se o klasický podnájem nejedná, proto k předmětné smlouvě
o podnájmu nebytového prostoru jako takové správní orgány nemusely přihlížet. Dále
konstatoval, že výklad Evropského soudního dvora byl správními orgány aplikován
správně. Rozhodl, že v předmětné smlouvě se o podnájem nejedná, že stěžovatel poskytl
provozovateli výherních hracích přístrojů službu ve formě poskytnutí práva umístit
v provozovně do vymezeného prostoru výherní hrací přístroje a na takové podnikatelské
činnosti provozovatele těchto přístrojů se podílel. Jelikož byl podnájem vyloučen, jednalo
se o službu úplatnou, která podle §2 odst. 1 písm. b) zákona o dani z přidané hodnoty
podléhá zdanění. Úplata získaná za tyto poskytnuté služby náleží podle §36 odst. 1 téhož
zákona do základu daně.
Nejvyšší správní soud posoudil formální náležitosti kasační stížnosti a konstatoval,
že kasační stížnost je podána včas, jde o rozhodnutí, proti němuž je kasační stížnost
přípustná, a stěžovatel je zastoupen osobou s vysokoškolským právnickým vzděláním
[§105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále
jen „s. ř. s.“)]. Soud přezkoumal napadený rozsudek krajského soudu v rozsahu kasační
stížnosti a v rámci uplatněných důvodů (§109 odst. 2 a 3 s. ř. s.) a dospěl k závěru,
že kasační stížnost není důvodná.
Stěžovatel podal kasační stížnost z důvodu uvedeného v ust. §103 odst. 1 písm. a)
s. ř. s., tj. nezákonnosti spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem
v předcházejícím řízení.
Úvodem je nutno konstatovat, že v předmětu sporu jde o věc skutkově spadající
do doby po vstupu České republiky do Evropské unie. Přistoupení České republiky
k Evropské unii současně vedlo k přistoupení ke společnému systému daně z přidané
hodnoty, který je právně regulován a harmonizován na úrovni práva Evropského
společenství a sice v první řadě „Šestou směrnicí Rady ze dne 17. května 1977
o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný
systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (77/388/EHS)“, která byla
v průběhu doby vícekrát novelizována a s účinností od 1. 1. 2007 byla nahrazena směrnicí
2006/112/ES (dále jen „šestá směrnice“).
Za situace, kdy věc spadá do období po přistoupení České republiky do Evropské
unie a současně se jedná o interpretaci práva v oblasti právní úpravy, jejíž vznik, působení
a účel je bezprostředně navázán na komunitární právo, vychází Nejvyšší správní soud při
interpretaci českého zákona o dani z přidané hodnoty z principu eurokonformního
výkladu. Eurokonformní výklad však současně nemůže sloužit jako základ pro výklad
vnitrostátního práva contra legem, resp. výklad, na jehož základě by byla stanovena
povinnost nad rámec vnitrostátního zákona.
Klíčovou otázkou pro uplatnění daně z přidané hodnoty je v souzené věci otázka,
zda stěžovatelem poskytované plnění lze podřadit pod pojem „nájem nebytových
prostor“, který je od daně z přidané hodnoty dle ustanovení §51 odst. 1 písm. e),
resp. §56 odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty osvobozen.
Pro odpověď na otázku, zda plnění smluvními účastníky označené jako podnájem
nebytových prostor spadá pod pojem „nájem“, který je od daně z přidané hodnoty
osvobozen ve smyslu čl. 13 části B písm. b) šesté směrnice, resp. čl. 135 a ustanovení §56
zákona o dani z přidané hodnoty, je nutno vyložit pojem „nájem“ pro účely daně
z přidané hodnoty a současně posoudit všechny okolnosti, za nichž se plnění uskutečňuje.
Šestá směrnice nedefinuje ani pojem „pronájem nemovitého majetku“, ani pojem
„pacht“, ani neodkazuje na jeho vymezení v právních předpisech členských států.
Ohledně osvobození od daně uvedeného v čl. 13 šesté směrnice Evropský soudní dvůr
(dále také „Soudní dvůr či ESD“) opakovaně konstatoval, že „osvobození“ je autonomní
pojem práva Společenství, který musí být definován na úrovni Společenství [srovnej
např. rozsudek ESD ze dne 18. 1. 2001 Stockholm Lindöpark, bod 17 a bod 26, právo
užívat most za mýtné (rozsudek C - 358/97 ze dne 12. 9. 2000 Komise vs. Irsko, zejména
body 52 - 58)].
Soudní dvůr tento pojem definoval ve své judikatuře, kterou generální
advokát Ruiz-Jarabo Colomer shrnul v bodech 20 a 21 svého stanoviska k věci Temco
Europe C - 284/03 následovně: 1) vlastník nemovitosti převádí na jinou osobu (2)
s vyloučením jakékoliv jiné osoby (3) užívací a požívací právo na sjednanou dobu (5)
a za nájemné.
Jakkoliv tedy pronájem nemovitého majetku spadá pod pojem hospodářské
činnosti ve smyslu čl. 4 šesté směrnice, představuje zpravidla relativně pasivní činnost,
závisející na pouhém plynutí času, která nevede k významné tvorbě hodnoty. Soudní
dvůr mnohokrát zdůraznil, že pro účely správného uplatnění osvobození je třeba odlišit
pasivní přenechání majetku k užívání od ostatních činností, které mají buď povahu
průmyslového nebo obchodního podnikání, jako jsou buď výjimky stanovené v šesté
směrnici (ubytování, nájem bezpečnostních schránek, parkovacích míst a trvale
instalovaných zařízení), anebo je jejich předmět lépe charakterizován poskytováním určité
služby, než pouhým poskytnutím určité věci k užívání, jako např. právo užívat golfové
hřiště (rozsudek C - 150/99 ze dne 18. 1. 2001 Stockholm Lindöpark, bod 17 a bod 26),
právo užívat most za mýtné (rozsudek C - 358/97 ze dne 12. 9. 2000 Komise vs. Irsko,
zejména body 52 - 58) nebo právo umístit automaty na cigarety v obchodních prostorech
(C - 275/01 Sinclair Collis Collis). Pokud jde o aplikaci čl. 13B(b) šesté směrnice, pojem
osvobození má být vykládán restriktivně a jeho obsah by měl být jednotný ve všech
členských státech.
Český zákon o dani z přidané hodnoty neobsahuje pro své účely žádnou vlastní
definici nájmu, žádné ze zákonných ustanovení současně nepovažuje právo umístit
výherní automaty v určité provozovně za nájem či jiné osvobozené plnění. Jestliže tedy
vnitrostátní zákon neobsahuje v porovnání s šestou směrnicí žádnou výjimku týkající
se osvobození nájmu, je při výkladu pojmu nájem pro účely daně z přidané hodnoty
nutno zohlednit výše uvedená výkladová pravidla stanovená judikaturou Evropského
soudního dvora.
Při výkladu vnitrostátního práva nebudou tedy v obecné rovině pod pojem nájem
pro účely osvobození od daně z přidané hodnoty spadat taková plnění, pro jejichž
poskytování je sice nemovitost nezbytná, ale jejíž užití není hlavním smyslem ani cílem
poskytovaného plnění (večeře v restauraci, hraní golfu na golfovém hřišti, mýtné).
S ohledem na vše výše uvedené se Nejvyšší správní soud ztotožňuje se správností
aplikace rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci Sinclair Collis na posuzovanou
věc. Konstatuje však, že vypořádání se krajského soudu s argumentací žalovaného,
ve které se odvolává na rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci Sinclair Collis,
nebylo zcela přiléhavé, přestože jeho aplikaci považuje za správnou.
Evropský soudní dvůr se ve věci Sinclair Collis zabýval otázkou, zda poskytnutí
prostoru k instalování prodejních automatů na cigarety lze považovat za nájem
nemovitosti. Soudní dvůr vzhledem k okolnostem případu dospěl k závěru, že nelze.
Stěžejním argumentem rozhodnutí bylo, že uzavřená smlouva mezi smluvními stranami
nezaručila nájemci (zde majiteli prodejních automatů na cigarety) právo kontrolovat
a omezit přístup k prostorám, kde byly automaty umístěny. Nájemce neměl volný přístup
k místu, kde se automaty nacházely, jeho přístup byl také omezen na provozní dobu
podniku a právo k přístupu nebylo možno vykonávat bez souhlasu majitele podniku.
Za další třetí strany měly přístup k automatům na základě podmínek majitele podniku,
nikoli na základě podmínek určených nájemcem (vlastníkem automatů). Evropský soudní
dvůr tuto předběžnou otázku uzavřel v bodě 31 tak, že pro řádný výklad článku 13 (B) šesté
směrnice poskytnutí práva majitelem prostor majiteli prodejních automatů s cigaretami k instalaci,
provozu a udržování těchto automatů v jeho prostorách na místě určeném majitelem prostor po dobu dvou
let, za úplatu stanovenou v procentech z hrubého zisku z prodeje cigaret a jiného tabákového zboží v jeho
prostorách, aniž by majiteli automatů bylo uděleno i právo ovládat a kontrolovat tyto automaty a prostor,
na němž jsou umístěny, nikoli ve smyslu jakém bylo ve smlouvě stanoveno (pozn. Nejvyššího
správního soudu – šlo o ovládání ve smyslu přístupu k automatům jen se souhlasem
majitele podniku, v době provozních hodin a pro účely udržování automatů, doplňování
zásob a vybírání peněz), neodpovídá nájmu nemovitosti tak, jak je stanoveno ve zmíněném ustanovení
(překlad Nejvyššího správního soudu).
Nejvyšší správní soud se proto ve výše uvedeném smyslu zaměřil na zkoumání
faktického vztahu mezi účastníky předmětné podnájemní smlouvy tak, jak vyplývá
ze správního spisu. Mělo-li by být stěžovateli vyhověno, Nejvyšší správní soud by musel
dojít k závěru, že předmětná smlouva nejen vykazuje všechny formální znaky podnájemní
smlouvy, ale i že faktický vztah mezi nájemcem a podnájemcem odpovídá podnájemnímu
vztahu.
Nejvyšší správní soud není vázán formálním označením smlouvy jako smlouvy
o podnájmu nebytových prostor; ačkoli daná smlouva obsahuje veškeré formální
náležitosti platné podnájemní smlouvy, je nutno pro účely správného uplatnění daně
z přidané hodnoty zkoumat jak skutečný obsah smlouvy, tak ekonomické důvody,
které strany vedly k uzavření dané smlouvy.
V souzené věci je zejména nesporné, že podnájemce neměl klíč od podnajatého
prostoru (výpověď jednatele stěžovatele v protokolu ze dne 3. 10. 2007,
č. j. 68330/07/086930/6839), tedy neměl přístup k místnosti, kterou měl užívat
na základě nájemního vztahu. Tato skutečnost již sama o sobě popírá podstatu
nájemního, resp. podnájemního vztahu. Doplnění výpovědi uvedené v protokolu ze dne
11. 10. 2007, č. j. 69730/07/086930/6839, že podnájemce neměl klíč, neboť zmocnil
stěžovatele k tomu, aby sám otevíral dveře zaměstnancům podnájemce, nebylo nikterak
doloženo a neprokázalo, že by podnájemce měl možnost přístupu k podnajatému
prostoru jako by byl vlastníkem. Podnájemce navíc mohl nemovitost využívat pouze tím
způsobem, že zde umístil výherní hrací automaty. V daném případě není užití místnosti
či vymezeného prostoru cílem smlouvy, ale pouhým prostředkem k dosažení cíle jiného.
Hlavním cílem, tedy příčinou uzavření předmětné podnájemní smlouvy, nebylo
dle názoru soudu pasivní přenechání prostoru k užívání, ale poskytnutí práva
na provozování herny s výherními hracími přístroji, včetně zajišťování obsluhy výherních
hracích přístrojů a zákonem předepsaného dohledu. Skutečnost, že zajištění obsluhy
výherních hracích přístrojů a službu dohledu stěžovatel zdaňoval samostatně, nemůže mít
na posouzení charakteru poskytovaného plnění žádný vliv. V této souvislosti je vhodné
připomenout jeden ze základních principů konstrukce daně z přidané hodnoty, kterým
je jednotnost poskytnutého plnění, které by obecně nemělo být v zájmu fungujícího
systému DPH uměle děleno, rozvedený např. v rozsudku Nejvyššího správního soudu
ze dne 22. 3. 2007, č. j. 9 Afs 5/2007 - 70, www.nssoud.cz, či v rozsudku ESD C-41/04
Levob Verzekeringen [2005] I-9433, §30 („pokud dvě nebo několik dílčích plnění nebo úkonů
poskytnutých osobou povinnou k dani průměrnému spotřebiteli je tak těsně spojeno, že z ekonomického
hlediska objektivně tvoří celek, jehož rozdělení by mělo umělou povahu, všechna tato dílčí plnění nebo tyto
úkony tvoří jediné plnění pro účely uplatnění DPH“). Pokud jde o zdanění úplaty za služby
elektrické energie, plynu, odvoz odpadu, vodné, stočné, apod. neshledává Nejvyšší
správní soud v takovém jednání žádný rozpor s právními předpisy, neboť na tyto služby
se pohlíží jako na samostatná zdanitelná plnění a to i v případě, že jsou poskytovány
v souvislosti s nájmem, neboť jde o služby, které jdou jednoznačně nad rámec pouhého
úplatného pasivního přenechání prostor k užívání. Postup stěžovatele v tomto ohledu
plně odpovídá i dosavadní správní praxi.
Ze všech výše uvedených důvodů nelze přisvědčit stěžovateli, že obsahem
poskytovaného plnění byl nájem, resp. podnájem vymezených prostor, a proto nelze
částky nabyté na základě této smlouvy podřadit pod plnění osvobozená od daně z přidané
hodnoty bez nároku na odpočet daně, mezi něž patří i nájem, resp. podnájem, podle §51
odst. 1 písm. e), resp. §56 zákona o dani z přidané hodnoty.
Pokud jde o námitku týkající se způsobu stanovení ceny, zdejší soud souhlasí
se stěžovatelem, že cena za služby či nájem nebytového prostoru, není-li určena obecným
právním předpisem, je zcela na dohodě smluvních stran. Žádný právní předpis nestanoví,
že cena za umožnění provozu výherních automatů v určité provozovně musí být určena
pevnou částkou. Nicméně lze konstatovat, že obvykle výše nájemného velmi často odráží
spíše jiné faktory než je výše v budoucnu dosaženého obratu, jako je např. umístění dané
nemovitosti v určité lokalitě, dopravní dostupnost, doba nájmu apod. Dovozovat
neexistenci nájemního vztahu pouze ze sjednání tzv. „obratového nájemného“ však není
samo o sobě možné. Obdobně poukázání na možnou situaci, kdy by výnosy z výherních
hracích přístrojů byly nulové a cena za služby by byla v takovém účetním období ve výši
0 Kč, považuje Nejvyšší správní soud za spekulativní.
Nejvyšší správní soud v souvislosti se stranami zvoleným způsobem stanovení
ceny poznamenává, že v rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci Sinclair Collis,
ve kterém si strany nájemní smlouvy stanovily cenu nájemného v procentech z hrubého
zisku z prodeje cigaret (bod 31), se Evropský soudní dvůr v posouzení nájemního vztahu
k takovému stanovení ceny nijak negativně nevyjádřil a za vadné je nepovažoval.
Námitka, že krajský soud se neúplně seznámil s podnájemní smlouvou,
kdy nezohlednil část II. podnájemní smlouvy, ve které je stanoven účel smlouvy nejen
jako provozování herny s výherními hracími přístroji, ale i jako provozování sázkové
kanceláře a jiných loterií a sázkových her, je nedůvodná vzhledem k tomu, že otázka
provozování sázkové kanceláře a jiných loterií či sázkových her nebyla předmětem sporu.
K tvrzení stěžovatele, že jde-li o nájem, resp. podnájem, celé konkrétně a řádně
vymezené místnosti, jde o klasický nájem, resp. podnájem, Nejvyšší správní soud uvádí,
že pouhé řádné vymezení místnosti nenaplňuje znaky nájmu, resp. podnájmu. Jelikož
o podnájemní vztah nešlo, je i polemika nad rozdílem automatů prodejních a přístrojů
výherních bezpředmětná.
I přes částečnou důvodnost kasační stížnosti týkající se nesprávného posouzení
způsobu stanovení výše úplaty ze strany krajského soudu je však dle názoru Nejvyššího
správního soudu v souladu s ustálenou judikaturou tohoto soudu (viz rozsudek
Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 10. 2005, č. j. 2 Afs 23/2005 – 93, publikovaný
pod č. 781/2006 Sb. NSS) nutno zohlednit v něm obsažený právní závěr, že skutečnost,
že v řízení o kasační stížnosti obstál jen některý z důvodů, pro které krajský soud zrušil
správní rozhodnutí, nemusí vést nutně ke zrušení rozsudku krajského soudu. Nejde
o situaci zcela totožnou s daným případem, ovšem procesní situace a problémy spojené
s jejím řešením jsou shodné. Nejvyšší správní soud v citovaném rozsudku vyšel z názoru,
že předmětem posouzení v řízení o kasační stížnosti je opodstatněnost výroku rozhodnutí
krajského soudu. V řízení o kasační stížnosti je totiž předmětem posouzení především
zákonnost tohoto výroku. Za situace, kdy je rozhodnutí krajského soudu přezkoumatelné,
o čemž nemá v daném případě Nejvyšší správní soud pochybnost, lze nesprávné dílčí
závěry krajského soudu korigovat právním názorem vysloveným v rozsudku Nejvyššího
správního soudu, bez toho, aby rozhodnutí krajského soudu bylo zrušeno. Takto bylo
postupováno i v daném případě, neboť není na místě rušit napadený rozsudek krajského
soudu, jehož výrok obstál při přezkumu zákonnosti, byť se opírá o dílčí nesprávné závěry,
jejichž korekce byla provedena výše, stejně jako např. i v rozhodnutí Nejvyššího
správního soudu ze dne 9. 10. 2008, č. j. 6 As 68/2006 - 125.
Ze všech shora uvedených důvodů dospěl Nejvyšší správní soud k závěru,
že kasační stížnost není důvodná, proto ji dle §110 odst. 1 s. ř. s. zamítl. O věci přitom
rozhodl bez jednání postupem dle §109 odst. 1 s. ř. s., podle kterého o kasační stížnosti
rozhoduje Nejvyšší správní soud zpravidla bez jednání.
Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o §60 odst. 1, větu první, s. ř. s.,
ve spojení s §120 s. ř. s., dle kterého nestanoví-li tento zákon jinak, má účastník,
který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před soudem,
které důvodně vynaložil, proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Stěžovatel
v soudním řízení úspěch neměl, proto nemá právo na náhradu nákladů řízení. Účastníkovi
řízení podle obsahu spisu žádné náklady řízení nevznikly, proto soud rozhodl tak,
že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 23. dubna 2009
JUDr. Radan Malík
předseda senátu