ECLI:CZ:NSS:2020:9.AFS.180.2020:68
sp. zn. 9 Afs 180/2020 - 68
ROZSUDEK
Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové
a soudců JUDr. Pavla Molka a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobkyně: ČEZ, a. s.,
se sídlem Duhová 1444/2, Praha 4, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem
Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 8. 2018, č. j. 37463/18/5100-
41453-711400, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze
ze dne 14. 7. 2020, č. j. 3 Af 39/2018 - 60,
takto:
I. Kasační stížnost se zamí t á.
II. Žádný z účastníků n emá p ráv o na náhradu nákladů řízení.
Odůvodnění:
I. Vymezení věci
[1] Finanční úřad pro hlavní město Prahu (dále jen „správce daně“) vyměřil žalobkyni
platebním výměrem ze dne 24. 5. 2012, č. j. 324764/12/004964107615, darovací daň z přidělení
emisních povolenek za rok 2012 ve výši 1 900 966 208 Kč, a to ve shodě s údaji vykázanými
v daňovém přiznání. Žalobkyně tuto daň uhradila, ovšem následně podala dodatečné daňové
přiznání, v němž darovací daň vyčíslila na 0 Kč, a to s ohledem na vývoj vnitrostátní a evropské
judikatury, neboť měla za to, že jí přidělené emisní povolenky neměly být v roce 2012 zdaněny.
Správce daně jí následně doměřil dodatečným platebním výměrem ze dne 27. 6. 2014,
č. j. 4062631/14/2004-24402-107615, rozdíl oproti poslední známé darovací dani ve výši 0 Kč,
neboť setrval na svém názoru, že dříve stanovená daň byla vyměřena v souladu se zákonem.
Proti tomuto dodatečnému platebnímu výměru podala žalobkyně odvolání. Rozhodnutím ze dne
26. 10. 2015, č. j. 35884/15/5100-31461-701836, žalovaný v reakci na právní názor vyjádřený
v rozsudku Nejvyššího správního soudu (dále též „NSS“) ze dne 9. 7. 2015, č. j. 1 Afs 6/2013 -
184, č. 3293/2015 Sb. NSS (dále též „rozsudek ŠKO-ENERGO“), změnil výrok dodatečného
platebního výměru tak, že darovací daň činí pouze 516 455 072 Kč. Přeplatek na dani správce
daně žalobkyni vrátil dne 5. 11. 2015.
[2] Žalobkyně následně uplatnila proti postupu správce daně námitku, jíž se domáhala úroku
z neoprávněného jednání správce daně podle §254 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). Tuto námitku nejprve správce daně zamítl
rozhodnutím ze dne 18. 12. 2015, č. j. 7447267/15/2004-70461-107211. Odvolání proti tomuto
rozhodnutí žalovaný zamítl rozhodnutím ze dne 13. 7. 2016, č. j. 31018/16/5100-41453-711335,
které však Městský soud v Praze (dále jen „městský soud“) zrušil rozsudkem ze dne 30. 5. 2018,
č. j. 9 Af 65/2016 - 47. Řízení o kasační stížnosti žalovaného proti tomuto rozsudku zastavil NSS
pro její zpětvzetí usnesením ze dne 31. 10. 2018, č. j. 7 Afs 259/2018 - 34. V dalším řízení vydal
žalovaný nové rozhodnutí ze dne 24. 8. 2018, č. j. 37463/18/5100-41453-711400, kterým změnil
rozhodnutí správce daně ze dne 18. 12. 2015 tak, že přiznal žalobkyni úrok z neoprávněného
jednání správce daně dle §254 daňového řádu v celkové výši 262 207 444 Kč. Úrok z přeplatku
ve výši 1 384 511 136 Kč náležel žalobkyni za období od 2. 7. 2014, tedy ode dne následujícího
po doručení dodatečného platebního výměru ze dne 27. 6. 2014, do 5. 11. 2015, tedy dne, kdy byl
přeplatek žalobkyni vrácen.
[3] Žalobkyně podala proti rozhodnutí o odvolání žalobu, které městský soud vyhověl
rozsudkem ze dne 14. 7. 2020. Neshledal, že by napadené rozhodnutí bylo nepřezkoumatelné.
Na otázku, od kterého data je třeba odvíjet výpočet úroku, městský soud v prvním zrušujícím
rozsudku ze dne 30. 5. 2018 závazně neodpověděl, takže žalovanému nelze vytýkat,
že by nerespektoval zde vyjádřený závazný právní názor. Přímá a jednoznačná odpověď na tuto
otázku neplyne ani z rozsudku NSS ze dne 26. 10. 2017, č. j. 5 Afs 27/2017 - 45, č. 3646/2017
Sb. NSS (dále též „rozsudek Sev.en EC“).
[4] Městský soud proto vyšel z právního názoru, který ve věci jiného žalobce vyjádřil ve svém
rozsudku ze dne 29. 1. 2019, č. j. 9 Af 63/2016 - 65. Připomněl, že nalézací řízení je ukončeno
formálně právní mocí rozhodnutí o stanovení daně, materiálně lze jeho konec vymezit
okamžikem, kdy se poslední známá daň stává konečnou a nelze ji změnit, tj. uplynutím lhůty
pro stanovení daně. Argument žalovaného, že zrušil pouze dodatečný platební výměr, nikoli
platební výměr, neobstojí, neboť daň od počátku nebyla stanovena v zákonné výši.
Za rozhodnutí o stanovení daně, které bylo zrušeno nebo změněno, ve smyslu první podmínky
§254 daňového řádu, je proto třeba pokládat již platební výměr ze dne 24. 5. 2012, který byl
následně změněn v rámci řízení o dodatečném daňovém přiznání z důvodu nezákonnosti. Podle
rozsudku Sev.en EC bylo na správci daně, aby při stanovení daně postupoval v intencích
Směrnice 2003/87/ES, ze dne 13. 10. 2003, o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami
na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (dále jen
„směrnice 2003/87/ES“), a v souladu s ní interpretoval ustanovení tehdy účinného zákona
č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o trojdani“). Správce daně se však při vyměření daně v roce 2012
úvahami o souladu české právní úpravy se směrnicí 2003/87/ES zjevně nezabýval a neučinil
tak ani při posuzování dodatečného vyměření. Nezákonnost jeho postupu je tak třeba dovodit
již ve vztahu k platebnímu výměru ze dne 24. 5. 2012, který je rozhodnutím, jež naplňuje první
podmínku §254 daňového řádu. Zaplatila-li žalobkyně na jeho základě daň, která byla stanovena
v rozporu s unijní úpravou, došlo k naplnění i druhé podmínky vyjádřené v §254 daňového řádu.
Žalobkyni proto bylo třeba přiznat úrok z neoprávněného jednání správce daně již od data
úhrady daně na základě tohoto platebního výměru.
II. Obsah kasační stížnosti a vyjádření ke kasační stížnosti
[5] Žalovaný (dále jen „stěžovatel“) napadl rozsudek městského soudu kasační stížností,
z důvodu podle §103 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).
[6] Nesouhlasí s názorem, že již platební výměr ze dne 24. 5. 2012 představoval nezákonné
rozhodnutí, přičemž jeho nezákonnost byla dána tím, že byl vydán podle vnitrostátních právních
předpisů, které byly v rozhodném období v rozporu s unijním právem. Platební výměr nelze
považovat za rozhodnutí změněné pro nezákonnost. Neexistuje žádné rozhodnutí, kterým by byl
platební výměr zákonem předvídaným způsobem změněn, zrušen či prohlášen za nicotný. K jeho
změně došlo až dodatečným platebním výměrem na základě dodatečného daňového přiznání
žalobkyně. Dodatečné daňové tvrzení nelze využít pro nápravu nezákonností a vad řízení, neboť
podle §141 odst. 2 in fine daňového řádu nelze v dodatečném daňovém přiznání či dodatečném
vyúčtování, v němž je tvrzena daň nižší oproti poslední známé dani, namítat vady postupu
správce daně. Městský soud zaměňuje situaci, kdy byla daň stanovena v nesprávné výši, za situaci,
kdy byla daň stanovena nezákonným rozhodnutím. Žalobkyně mohla v dodatečném přiznání
(přiznáních) uvádět skutečnosti, na jejichž základě měla za to, že existovaly důvody pro změnu
poslední známé daně, avšak nemohla namítat nezákonnost původně stanovené daně. Pokud
chtěla namítat nezákonnost platebního výměru, mohla podat odvolání nebo podnět na přezkum
platebního výměru podle §121 daňového řádu. Podporu pro názor městského soudu
vyjádřený v nyní přezkoumávaném rozsudku stěžovatel nenachází ani v jeho rozsudku
č. j. 9 Af 63/2016 - 65, na nějž městský soud v nynějším rozsudku odkazuje.
[7] Nesouhlasí ani s názorem městského soudu, že jelikož zákon o trojdani nebyl v souladu
s unijní úpravou, měl správce daně aplikovat přímý účinek směrnice a vyměřit žalobkyni nižší
darovací daň, než která vyplývala z jejího daňového přiznání. Takový závěr nevyplývá z rozsudku
Sev.en EC, jak NSS správně uvedl v bodě 28 pozdějšího rozsudku ze dne 18. 10. 2018,
č. j. 6 Afs 232/2018 - 32. V něm navíc NSS správně zdůraznil zásadu vigilantibus iura scripta sunt,
z níž plyne důležitost toho, zda a v jakém rozsahu se žalobkyně podílela na vzniku majetkové
újmy svou procesní pasivitou. Dle §135 odst. 2 daňového řádu je to daňový subjekt, kdo
je povinen v řádném daňovém tvrzení daň vyčíslit a uvést předepsané údaje, jakož i další
okolnosti rozhodné pro vyměření daně. Jestliže tedy daňový subjekt v řádném daňovém přiznání
uvede relevantní skutečnosti pro stanovení daně ve výši, která patrně odpovídá
výši zákonné, nelze odpovědnost za stanovení daně zcela přenášet na správce daně. Žalobkyně
navíc – na rozdíl od jiných subjektů v obdobné situaci – ani nevyužila možnosti podat proti
platebnímu výměru opravné prostředky. Nezpochybnila-li žalobkyně daň vyměřenou platebními
výměry, ačkoliv mohla, nemůže se nyní domáhat kompenzace újmy v rozsahu odpovídajícímu
úroku dle §254 odst. 1 daňového řádu vztahujícím se k dani stanovené na základě platebního
výměru. I v rozsudku Sev.en EC vytkl NSS správci daně zejména to, že na dani stanovené
v nesprávné výši setrval i v doměřovacím řízení. Stěžovatel tedy vycházel z toho, že NSS
považoval za významný pro vznik nároku na úrok z neoprávněného jednání správce daně
kumulativní dopad rozhodnutí o vyměření a doměření daně, nikoli pouze vyměření daně ve výši
neodpovídající předpisům unijního práva.
[8] Absenci dřívější procesní aktivity žalobkyně nelze přičítat k tíži správce daně
a stěžovatele. Neexistují tedy důvody, na jejichž základě by žalobkyni měl být přiznán úrok
za období, které předcházelo jakékoli její procesní aktivitě. Jeho přiznání by znamenalo, že by již
úrok z neoprávněného jednání neplnil funkci paušalizované náhrady škody za pochybení správce
daně. Jednalo by se naopak o zákonodárcem nezamýšlenou veřejnou podporu osobám,
které ve svých daňových přiznáních uvádějí údaje, které neodpovídají jejich daňové povinnosti,
načež ani nevyužijí opravných prostředků, které jim zákon k nápravě poskytuje. Jestliže by mělo
být kompenzováno vysokou úrokovou mírou nedodržení povinnosti daňových subjektů uvést
údaje rozhodné pro stanovení jejich daňové povinnosti, jednalo by se o prospěch pramenící
jim z jejich vlastního protiprávního jednání. S podáním každého dodatečného daňového tvrzení
na daň nižší oproti poslední známé dani by tak byl potenciálně spojen spor o to, zda daňový
subjekt v důsledku pochybení správce daně nezaplatil na dani více, než byla jeho zákonná
povinnost, a to s následkem úročení uhrazené částky daně, jejíž výše vycházela výhradně z tvrzení
daňového subjektu. Takový závěr by byl pro systém správy daní zcela devastující.
[9] Okamžik provedení úhrady daně žalobkyní nelze bez dalšího označit za počátek doby
úročení podle §254 odst. 1 daňového řádu, jak lze dovodit z rozsudků NSS ze dne 25. 9. 2014,
č. j. 7 Aps 3/2013 - 34, a ze dne 9. 3. 2017, č. j. 1 Afs 265/2016 - 33. V rozsudku ze dne
26. 9. 2018, č. j. 8 Afs 85/2018 - 40, NSS vymezil, v jakých situacích lze na úhradu provedenou
daňovým subjektem nahlížet jako na provedenou v souvislosti s dodatečnými platebními výměry.
Od vydání dodatečných platebních výměrů je třeba nahlížet na částku přeplatku
jako na zadržovanou kvůli chybě správce daně. Právní názor městského soudu, že žalobkyni měl
být přiznán úrok z neoprávněného jednání správce daně od okamžiku, kdy provedla úhradu daně
na základě pravomocného platebního výměru, je nesprávný.
[10] Z uvedených důvodů navrhuje, aby byl rozsudek městského soudu zrušen a věc
mu vrácena k dalšímu řízení.
[11] Následně stěžovatel uplatnil námitku přidělení věci v rozporu s rozvrhem práce,
neboť podle jeho názoru měla být kasační stížnost přidělena podle části I. bodu 7.1 rozvrhu
práce Nejvyššího správního soudu pro rok 2020 soudci JUDr. Tomáši Langáškovi, který byl dříve
soudcem zpravodajem v související věci sp. zn. 6 Afs 232/2018. Přidělení věci tomuto
soudci by bylo postupem, který NSS již zvolil ve svém přípisu ze dne 11. 4. 2019,
č. j. 3 Afs 80/2019 - 74, kde byla věc žalobkyně Českomoravská olejářská komanditní společnost
přidělena druhému namísto třetího senátu, a to z důvodu totožnosti prvostupňových rozhodnutí,
konkrétně platebních výměrů. Totožnost věci byla dána i v nynějším případě. Kasační stížnost
byla podána proti rozsudku, kterým bylo zrušeno stěžovatelovo rozhodnutí vydané
v řízení o odvolání žalobkyně proti rozhodnutí správce daně ze dne 18. 12. 2015,
č. j. 7352685/15/2004-70461-107211, stejně jako tomu bylo v řízení zakončeném rozsudkem
NSS ze dne 18. 10. 2018, č. j. 6 Afs 232/2018 - 32. Předmětem sporu jsou tedy v rozhodující
míře totožné právní otázky, spor je veden mezi totožnými subjekty a předmětem soudního
přezkumu je rozhodnutí vydané v totožném řízení.
[12] Stěžovatel také navrhl, aby poté, co NSS přistoupí k přidělení věci vedené
pod sp. zn. 9 Afs 180/2020 v souladu se svým rozvrhem práce příslušnému soudci zpravodaji
a svému šestému senátu, spojil toto řízení s řízením vedeným pod sp. zn. 9 Afs 179/2020. Jedná
se o spor ve věci totožné právní otázky mezi týmiž účastníky řízení, kasační stížností jsou v obou
případech napadeny rozsudky městského soudu vydané v krátkém časovém sledu. Z hlediska
procesní ekonomie tedy neexistuje legitimní důvod, pro který by měly být oba případy
projednávány odděleně.
[13] Žalobkyně ve vyjádření ke kasační stížnosti, k němuž přiložila formulář přiznání k dani
darovací podle zákona o trojdani ve znění účinném do 31. 12. 2013, vytkla stěžovateli, že se snaží
nekorektně ovlivnit soud svou poznámkou ohledně hrozby sporů v případě každého
dodatečného daňového tvrzení na daň nižší oproti poslední známé dani. Nyní posuzovaný případ
je specifický v tom, že v jejím daňovém přiznání byly uvedeny všechny skutkové okolnosti,
ovšem stěžovatel následně chybně aplikoval právní předpisy. Navíc šlo o darovací daň, u níž není
možné konkludentní vyměření a vždy je nutné vydat platební výměr.
[14] Trvá na tom, že z judikatury NSS vyplývá, že výsledek doměřovacího řízení lze považovat
za změnu rozhodnutí vydaného ve vyměřovacím řízení. Za rozhodnutí, které bylo
pro nezákonnost změněno, je v daném případě nutno pokládat již platební výměr vydaný
ve vyměřovacím řízení. V dodatečném daňovém přiznání navíc nedošlo ke změně skutkového
stavu, ale právního posouzení, neboť dani bylo původně podrobeno něco, co jí být podrobeno
nemělo. Pro splnění podmínek §254 odst. 1 daňového řádu není nezbytné, aby v dodatečném
platebním výměru, respektive v rozhodnutí o odvolání proti němu, bylo výslovně uvedeno,
že se platební výměr mění. Když stěžovatel posuzoval odvolání proti dodatečnému platebnímu
výměru, materiálně tím hodnotil i původní platební výměr. Ustanovení §141 odst. 2 daňového
řádu, znemožňující namítat v dodatečném daňovém přiznání vady postupu správce daně, dopadá
jen na procesní pochybení, navíc stěžovatel touto námitkou implicitně zpochybňuje svůj vlastní
postup. Stěžovatel chybně interpretuje rozsudek Sev.en EC, a to i v otázce vztahu mezi
doměřovacím a vyměřovacím řízením. Dezinterpretuje také tvrzení městského soudu o údajné
výhradní odpovědnosti správce daně za chybné určení výše daně. Městský soud však
ve skutečnosti vycházel z judikatury NSS, z níž plyne, že postačuje, pokud se správce daně
na nezákonnosti podílel. Vyjádřila také výhrady k právním názorům obsaženým v rozsudku
č. j. 6 Afs 232/2018 - 32. Pokud jí stěžovatel vyčítá, že nepodala odvolání již proti původnímu
platebnímu výměru, žalobkyně připomíná, že při nepodání odvolání vycházela z českého zákona,
který v rozhodné době nezohledňoval dostatečně právo EU.
[15] K argumentaci ohledně praktických dopadů přiznání úroků z neoprávněného jednání
správce daně a k možnosti, že by mohlo jít o nezamýšlenou veřejnou podporu, žalobkyně
připomíná, že od 1. 1. 2021 dojde na základě novelizace obsažené v zákoně č. 283/2020 Sb.
ke změně §254 daňového řádu, a podle této nové právní úpravy by již nárok na tento úrok
v případech skutkově obdobných její nynější situaci nevznikal, neboť nebude vznikat v případě
stanovení daně, která se neodchyluje od daňového tvrzení.
[16] Stěžovatel následně zaslal doplnění kasační stížnosti, v němž obsáhle reagoval
na rozsudek NSS ze dne 19. 11. 2020, č. j. 1 Afs 101/2019 - 75. Vytýká tomuto rozsudku,
že se v něm NSS nevypořádal s námitkou, že přijetí jím aprobovaných závěrů výslovně brání
§141 odst. 2 daňového řádu, na jehož základě nelze spatřovat v dodatečném platebním výměru
rozhodnutí měnící či rušící platební výměr pro nezákonnost. Nesouhlasí také s názorem,
že stanovení daně darovací z bezúplatně přidělených povolenek na emise skleníkových plynů bylo
s ohledem na aplikaci §18 zákona o trojdani natolik specifické, že nebylo založeno na autoaplikaci
daňových předpisů daňovým subjektem, ale na autoritativním rozhodnutí správce daně,
za něž nese správce daně výhradní odpovědnost. Stěžovatel naopak zdůrazňuje, že autoritativní
rozhodnutí správce daně je výsledkem pouhé matematické operace, při níž od celkového počtu
bezúplatně přidělených emisních povolenek, které žalobkyně vykázala ve svém daňovém přiznání
na řádku č. 138, odečetl počet emisních povolenek osvobozených od daně, které vykázala
na řádku č. 139 daňového přiznání. Výslednou hodnotu správce daně vynásobil v souladu
s §7a zákona o trojdani průměrnou tržní hodnotou jedné emisní povolenky, kterou zveřejnilo
Ministerstvo životního prostředí. Tímto způsobem byl vypočten základ daně darovací,
na který správce daně aplikoval příslušnou sazbu daně. Pro tento výpočet představovaly jediné
vstupní údaje (mimo sazbu daně a hodnotu emisních povolenek, které nikdy nebyly předmětem
sporu) hodnoty vykázané žalobkyní v jejích daňových přiznáních. Stěžovateli tudíž není jasné,
který z kroků správce daně při tomto výpočtu vyvolal nezákonnost jeho rozhodnutí. Prvnímu
senátu lze jistě přisvědčit v tom, že daňový subjekt v jím řešeném případě nebyl povinen ve svých
daňových přiznáních uvést počet bezúplatně nabytých emisních povolenek osvobozených
od daně darovací. Nikoli však proto, že by jejich počet neměl a nemohl znát, ale proto,
že se jedná toliko o právo, jehož využití po daňovém subjektu nelze vynucovat. Žalobkyně měla
vyplnit řádek č. 139 daňového přiznání k dani darovací na základě své aplikace příslušných
ustanovení právních předpisů. Nelze tedy dospět k závěru, že by se na výsledku vyměření daně
darovací nijak nepodílela a že by za tento výsledek měla být kompenzována úrokem
z neoprávněného jednání správce daně. Správce daně nemá bez jakékoli procesní aktivity
daňového subjektu předjímat, v jakém rozsahu uplatní své právo na osvobození určitého plnění
od daně. Nepřiznání nejvyššího možného rozsahu osvobození v rozporu s údaji v jeho řádných
daňových přiznáních nečiní automaticky rozhodnutí o stanovení daně nezákonným. Stěžovatel
nesouhlasí ani s právním názorem, že počet emisních povolenek osvobozených od daně je právní
otázkou, za jejíž správné vyřešení je odpovědný výhradně správce daně. Trvá proto i po přijetí
rozsudku č. j. 1 Afs 101/2019 - 75 na vypořádání všech svých kasačních námitek a navrhuje,
aby nyní rozhodující senát předložil věc rozšířenému senátu.
[17] Žalobkyně podala k tomuto doplnění vyjádření, v němž naopak vyjádřila úplný souhlas
s rozsudkem č. j. 1 Afs 101/2019 - 75, který označila za právně i skutkově totožný s její věcí.
Odmítla myšlenku, že by vyměření daně darovací bylo ze strany správce daně pouhou početní
operací. Vytkla také stěžovateli, že se snaží vyvolat v NSS dojem, že kdyby daňový subjekt v její
situaci uvedl osvobození bezúplatného nabytí emisních povolenek od daně darovací, správce
daně by k tomu přihlédl. Takové tvrzení je v příkrém rozporu s tím, jak ve skutečnosti
postupovali správci daně v případě jiných daňových subjektů. Řádek č. 139 na tiskopisu
daňového přiznání k dani darovací se navíc vztahoval pouze na osvobození podle §20 odst.
15 zákona o trojdani. Připomíná konečně, že důvodem pro předložení věci rozšířenému senátu
by nemělo být pouze to, že následování právního názoru vyjádřeného v rozsudku
č. j. 1 Afs 101/2019 - 75 by mělo vliv na státní rozpočet.
III. Posouzení Nejvyšším správním soudem
[18] Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost v mezích jejího rozsahu a uplatněných
důvodů a zkoumal, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout
z úřední povinnosti (§109 odst. 3 a 4 s. ř. s.).
[19] Nejprve se NSS vypořádal s námitkou přidělení věci v rozporu s rozvrhem práce.
Připomíná, že rozsudkem č. j. 6 Afs 232/2018 - 32 zamítl kasační stížnost proti rozsudku
městského soudu ze dne 30. 5. 2018, č. j. 9 Af 66/2016 - 47, jímž bylo zrušeno stěžovatelovo
rozhodnutí ze dne 13. 7. 2016, č. j. 31019/16/5100-414543-711335, týkající se zdaňovacího
období roku 2011 a k němu vydaného platebního výměru ze dne ze dne 21. 4. 2011,
č. j. 211602/11/004964107615. Následně vydané stěžovatelovo rozhodnutí ze dne 24. 8. 2018,
č. j. 37433/18/5100-41453-711400, bylo zrušeno rozsudkem městského soudu ze dne
14. 7. 2020, č. j. 3 Af 38/2018 - 60, které je nyní souběžně přezkoumáváno
pod sp. zn. 9 Afs 179/2020. Jedině v tomto řízení lze tedy platně vznést námitku, že měla být věc
přidělena do šestého senátu z důvodu shody původního platebního výměru (tím se však NSS
nijak nevyjadřuje k tomu, zda by tato námitka byla důvodná). Naopak tento rozsudek vydaný
v řízení pod sp. zn. 9 Afs 180/2020 se týká zdaňovacího období roku 2012, jehož se týkal
platební výměr ze dne 24. 5. 2012, č. j. 324764/12/004964107615. Ve vztahu k tomuto
platebnímu výměru byl původně vydán zrušující rozsudek městského soudu ze dne 30. 5. 2018,
č. j. 9 Af 65/2016 - 47. Ten však NSS meritorně neposoudil, neboť jak bylo zmíněno výše,
kasační stížnost proti němu stěžovatel sice také podal, ale následně ji vzal zpět, takže řízení bylo
zastaveno usnesením ze dne 31. 10. 2018, č. j. 7 Afs 259/2018 - 34. Stěžovatel tedy svou námitku
uplatnil chybně vůči řízení vedenému pod sp. zn. 9 Afs 180/2020, přestože její důvody
se vztahovaly k řízení vedenému pod sp. zn. 9 Afs 179/2020.
[20] Vzhledem k procesní komplikovanosti věci, která by se ještě zvýšila při spojení s věcí
projednávanou pod sp. zn. 9 Afs 179/2020, se NSS rozhodl tuto možnost obsaženou
v §39 odst. 1 s. ř. s. nevyužít.
[21] Při posouzení věci samé vychází NSS i v tomto rozsudku ze svého nedávného rozsudku
č. j. 1 Afs 101/2019 - 75, na nějž v podrobnostech odkazuje.
[22] V projednávané věci je sporné, zda úrok z neoprávněného jednání správce daně
dle §254 odst. 1 daňového řádu lze přiznat již od okamžiku úhrady darovací daně stanovené
dle §18 zákona o trojdani ve spojení s §139 a §147 daňového řádu.
[23] Vyměření i doměření daně dle zákona o trojdani, resp. dle jeho §18, je výjimkou
z pravidla stanovení daně na základě tzv. autoaplikace dle §135 odst. 2 daňového řádu,
resp. i dle §140 téhož zákona. Podle důvodové zprávy k zákonu č. 281/2009 Sb., kterým se mění
některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu (důvodová zpráva k vládnímu návrhu
daňový řád – související, tisk č. 686, Poslanecká sněmovna ČR, V. volební období 2006 – 2010,
zvláštní část, digitální repozitář, www.psp.cz), (důraz přidán) „[n]avrhované ustanovení vyjadřuje
specifika podání daňového a dodatečného daňového přiznání u daně dědické a daně darovací a jejího vyměření,
kdy poplatník daň dědickou a daň darovací sám nepočítá, pouze uvádí údaje rozhodné pro stanovení daně.“
Dle odborné literatury (PELC, V. §18 [Vyměření a splatnost daní]. In: PELC, V. Daň darovací. 1.
vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009, s. 77) (důraz přidán) „[d]aň darovací je daň
vyměřovaná (hlediska povinností poplatníka) – daňový subjekt (poplatník) má povinnost nepeněžité povahy, totiž
podat daňové přiznání podle §21 DDDP, ve kterém je povinen uvést údaje rozhodné pro vyměření daně darovací
(jde o povinnost tvrzení); povinnost výpočtu daňové povinnosti zanikla 1. 1. 1994. Vlastní
propočet daně darovací provede správce daně. “
[24] Daň darovací tedy vypočte správce daně, nikoliv daňový subjekt. V této souvislosti nelze
hovořit o autoaplikaci daňových předpisů, neboť odpovědnost za řádné vyčíslení výše daně nese
správce daně, který jako jediný daň vypočítává. Správné stanovení darovací daně závisí
na poskytnutí správných a úplných skutkových údajů rozhodných pro výpočet daně daňovým
subjektem a na správném výpočtu samotné daně správcem daně. Proti takto autoritativně
vypočtené a stanovené dani je přípustné odvolání dle §109 odst. 1 daňového řádu ve spojení
s §18 zákona o trojdani.
[25] V projednávané věci nedošlo v době, jejíž zahrnutí je rozhodné pro účely určení výše
úroku z neoprávněného jednání správce, k uplatnění řádných ani mimořádných prostředků
ochrany. Žalobkyně jistě měla možnost rozhodnutí správce daně o vyměření daně napadat
procesními prostředky a domáhat se změny či zrušení, resp. docílit prohlášení jejich nicotnosti.
Neučinila tak, rozhodnutí o vyměření darovací daně tedy zůstalo v právní moci.
[26] Pokud daňový subjekt prostředky ochrany nevyužije a využít pro uplynutí lhůt
už ani nemůže, hledí se na rozhodnutí o vyměření daně jako na rozhodnutí souladná se zákonem.
Právní řád je totiž založen na zásadě presumpce správnosti aktů vydaných orgány veřejné správy,
dle níž se má za to, že správní akt je zákonný a správný, a to až do okamžiku, kdy příslušný orgán
zákonem předvídanou formou prohlásí správní akt za nezákonný a zruší jej (viz Hendrych, D.
a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání, Praha, C. H. Beck 2009, s. 225, či rozsudky NSS ze dne
22. 5. 2008, č. j. 6 As 45/2005 - 188, a ze dne 21. 10. 2015, č. j. 2 Afs 140/2015 - 70).
[27] Výše uvedený předpoklad správnosti rozhodnutí o dani je nutné posuzovat v souvislosti
s cílem správy daní, tedy správným zjištěním a stanovením daně. Jde o společný cíl jak správce
daně, tak i daňového subjektu. Povinnost stanovit daň správně však dopadá toliko na správce
daně jako správní orgán, který o právech a povinnostech rozhoduje autoritativně (v nadřazeném
postavení) i proti vůli daňového subjektu. Nejvyšší správní soud ovšem již na tomto místě
zdůrazňuje, že jeho další úvahy, byť obecně vyjádřené, jsou omezeny na půdorys posuzovaného
případu, tedy rozhodování dle §18 zákona o trojdani, pro něž je charakteristická povinnost
správce daně daň darovací vyměřit, zpravidla poté, co obdrží od daňového subjektu údaje
rozhodné pro stanovení daně.
[28] Cíl správy daní (viz body 30 a následující rozsudku Sev.en EC) a k němu uzpůsobená
obecná koncepce daňového řízení jsou postaveny na tom, aby výsledkem bylo správné stanovení
daně jako celku, tedy stanovena poslední známá daňová povinnost specifikovaná jako konkrétní
daň, konkrétní osobě, za konkrétní zdaňovací období a v konkrétní výši, byť někdy formou
několika postupně vydávaných dílčích pravomocných rozhodnutí, která však nejsou nezměnitelná
(viz bod 51 rozsudku Sev.en EC). Stanovení daně, resp. modifikace jejího rozsahu, tak nemusí
skončit jejím (jedním) dílčím pravomocným stanovením, ale fakticky až definitivní nemožností
tuto daň stanovit, tedy uplynutím prekluzivní lhůty dle §148 daňového řádu.
[29] Hmotněprávně definovaný cíl správného stanovení daně jako celku musí nalézt odraz
i v náhledu na procesní postup sloužící k jeho dosažení. Prakticky to znamená, že i soudem
vyslovená nezákonnost doměřené darovací daně by měla mít dopad na zákonnost vyměřené daně
(stále se jedná o tutéž stanovenou daň). Samozřejmě jen za předpokladu, že se zjištěná
nezákonnost vztahuje na původně vyměřenou daň, z hlediska zásadního právního posouzení jako
je předmět daně, osvobození od daně apod. Nejde o jakoukoliv zjištěnou nezákonnost. Splní-li
daňový subjekt svou zákonnou povinnost tvrzení ohledně předmětu daně (tedy co přiznává,
že jsou to povolenky a kolik jich je), je na správci daně, aby vydal správné rozhodnutí a v něm
zohlednil zákonné benefity, zejména osvobození, a to od samého počátku vzniku daňové
povinnosti. V případě vyměření daně darovací se rozhodně nejedná o pouhou matematickou
operaci a stěžovatel se nemůže touto zavádějící argumentací své odpovědnosti za výsledek
vyměření zbavit.
[30] Zjistí-li soud, že doměřená darovací daň byla stanovena v rozporu se zákonem,
má správce daně shledaný rozpor a jeho důsledky posoudit i ve vztahu k tomuto (jinému)
pravomocnému rozhodnutí o vyměření daně, i když do něj dané soudní rozhodnutí nezasáhlo
(soud je nemohl pro nezákonnost formálně zrušit). Trpí-li i toto rozhodnutí nezákonností
a skutkové okolnosti věci rozhodné pro stanovení daně (vyměření i doměření) zůstaly nezměněné
(viz bod 41 rozsudku Sev.en EC), mají být jeho důsledky „odklizeny“. Jinak řečeno, důsledky
nezákonnosti doměření se musí projevit i v hodnocení zákonnosti prvotního vyměření,
byť nedojde k jeho formálnímu zrušení pro nezákonnost.
[31] Tomuto řešení (formálnímu „odklizení“) však není nakloněna konstrukce daňového
nalézacího řízení obvyklá v jiných procesních předpisech. Obecným pravidlem je tam vydání
rozhodnutí o právech a povinnostech, ať už konstitutivní nebo deklaratorní povahy. Má-li být
později konkrétní rozsah práv a povinností modifikován, děje se tak zpravidla cestou zrušení
či změny původního rozhodnutí, tzn. nahrazení rozhodnutím novým, v němž je opět vymezen
konkrétní obsah práv a povinností nahrazující rozhodnutí původní nebo je doplňující.
[32] Nejvyšší správní soud již v bodě 71 rozsudku ŠKO-ENERGO uvedl: „V posuzovaném
případě tedy byly správní orgány i krajský soud povinny respektovat požadavky vyplývající ze směrnice
2003/87/ES, která upravovala předpoklady pro zpoplatnění emisních povolenek. Směrnice sice (na rozdíl např.
od nařízení, u kterých se presumuje přímý účinek) zejména ukládají povinnost členským státům implementovat
jejich ustanovení do vnitrostátního práva, nicméně v případě nesprávného provedení směrnice či zcela chybějící
implementace musí nejen vnitrostátní soudy, ale i orgány veřejné moci respektovat působe ní
směrnice - ať již v podobě přímého či nepřímého účinku (viz např. rozsudky Evropského
soudního dvora ze dne 5. 10. 2004, ve spojených věcech C-397/01 až C-403/01, Pfeiffer, odst. 110, ze dne 4.
7. 2006, ve věci C-212/04, Adeneler, odst. 117).“ Ve věci ŠKO-ENERGO soud dovodil přímý
účinek směrnice o emisích, přičemž správní orgány mají v souladu se zásadou účinnosti unijního
práva povinnost aplikovat přímo účinné ustanovení směrnice (viz rozsudek Soudního dvora EU
ze dne 22. 6. 1989 ve věci C-103/88, Fratelli Constanzo, bod 31).
[33] Správce daně tak měl již při vyměření darovací daně dle §18 zákona o trojdani povinnost
stanovit ji ve správné výši, tedy ve výši souladné s textem, smyslem a účelem směrnice.
[34] Nelze ani přisvědčit argumentu, že informace o počtu bezúplatně nabytých povolenek je
korekčním prvkem darovací daně, za jehož neuvedení v daňovém přiznání nese odpovědnost
daňový subjekt. Žalobkyně nebyla v rozhodném zdaňovacím období povinna (tuto informaci
tehdy ani neměla) uvést, kolik povolenek bylo osvobozeno od darovací daně, neboť to bylo
předmětem právního posouzení. Zákon tuto povinnost daňovým subjektům neukládal. Bylo
na správci daně, aby s přihlédnutím ke smyslu a účelu směrnice o emisích, případně přímo
k jejímu výslovnému textu, zdanil jen určité množství přidělených emisních povolenek, k čemuž
mělo rozhodné údaje Ministerstvo životního prostředí (viz bod 76 rozsudku ŠKO-ENERGO).
[35] Podstatné je i to, že v projednávané věci nedošlo ke změně skutkových a právních
okolností rozhodných pro rozhodování správce daně o vyměření či doměření daně. Žalobkyně
dostála všem svým zákonným povinnostem pro správné stanovení výše darovací daně. Z důvodů
výše uvedených tak bylo nezákonné už rozhodnutí o vyměření daně (nezákonnost deklarovaly
až správní soudy), jakkoliv to nebylo „deklarováno“ výslovně ve vztahu k tomuto rozhodnutí.
Úhrada finančních prostředků nastala v příčinné souvislosti s vydáním rozhodnutí o vyměření
daně v nesprávné (nezákonné) výši správcem daně za nezměněných skutkových a právních
okolností (viz bod 41 rozsudku Sev.en EC). Není podstatné, že se tato nezákonnost „ukázala“
až později, správnou interpretací unijního práva soudem.
[36] Úrok z neoprávněného jednání správce daně je vázán na zrušení či změnu rozhodnutí
o stanovení daně, tedy na stanovení daně nezákonně (v nezákonné výši) v nalézacím řízení.
Zákon výslovně stanoví, že úroky daňovému subjektu náleží z částky, která byla daňovým subjektem
uhrazena na základě tohoto rozhodnutí nebo v souvislosti s tímto rozhodnutím. Onou „změnou“,
požadovanou §254 odst. 1 daňového řádu, je právě i dosažení správné interpretace daňového
práva s použitím unijní úpravy a jejím eurokonformním výkladem. Jestliže je z výše popsaných
důvodů nutno pojímat nalézací řízení u vyměření darovací daně a v něm postupně vydávaná
rozhodnutí jako celek, musí být stejně posuzována i (ne)zákonnost jeho výsledku, tedy stanovení
daňové povinnosti, včetně určení okamžiku jejího vzniku.
[37] Ze smyslu a účelu samotného úroku z neoprávněného jednání správce daně vyplývá,
že úroky náleží od uhrazení (zaplacení) daně v nezákonně stanovené výši až do jejího vrácení.
Funkcí úroku je poskytnutí satisfakce osobám, které byly z titulu nezákonných rozhodnutí
nebo nesprávného úředního postupu povinny uhradit finanční částky, jež by jinak hradit
nemusely (viz rozsudek NSS ze dne 28. 8. 2014, č. j. 7 Afs 94/2014 - 53, č. 3260/2015 Sb. NSS).
[38] Již bylo zdůrazněno, že v projednávané věci nedošlo ke skutkovému ani právnímu
pochybení ze strany žalobkyně (viz rozsudek Sev.en EC či rozsudek NSS č. j. 7 Afs 94/2014 - 53)
a nedošlo ke stanovení daně dle §140 daňového řádu. Žalobkyni vznikl nárok na úrok dle §254
již vydáním platebního výměru, na jehož základě darovací daň uhradila [„původní“ rozhodnutí
o vyměření daně bylo objektivně nezákonné od samého počátku (ex tunc), k čemuž je nutné
přihlížet z úřední povinnosti (ex offo)]. Správce daně nesl při vyměření darovací daně plnou
odpovědnost za její správné stanovení již v dílčí fázi vyměření daně (viz §18 zákona o trojdani).
Žalobkyně se na pochybení správce daně nikterak nepodílela a nelze jí ani vytýkat,
že se mu nebránila.
[39] Podání opravného prostředku proti rozhodnutí o vyměření darovací daně není
podmínkou stanovenou v §254 daňového řádu pro přiznání úroku z neoprávněného jednání
správce daně. Povinností daňového subjektu podle §18 odst. 1 zákona o trojdani bylo uvést
v daňovém přiznání fakta (splnit všechny zákonem stanovené povinnosti), nikoliv správně věc
právně posoudit (resp. správně stanovit darovací daň). Plnou odpovědností správce daně
za zákonnost rozhodnutí se rozumí bezvadné právní posouzení (ne)existence daňové povinnosti
daňového subjektu z hlediska platného práva v jejím celku, které zahrnuje i eurokonformní rovinu
jeho použití a výkladu učiněného nejen soudy, ale všemi orgány veřejné moci.
[40] Stěžovatel v kasační stížnosti poukazoval na zásadu autoaplikace a na soukromoprávní
pohled na daň jako závazek daňového subjektu vůči státu, za jehož výši a správné vyčíslení
odpovídá právě daňový subjekt. Tento doktrinální pohled nemá oporu v současné koncepci
darovací daně. Soud se proto těmito akademickými otázkami pro jejich nepodstatnost
v posouzení projednávané věci nezabýval. Svůj pohled omezil výlučně na pole procesního
postupu vymezeného §18 zákona o trojdani, pro který je charakteristické rozhodování správce
daně o dani, tedy stanovení daně autoritativním aktem orgánu veřejné moci. Jde o rozdílnou
koncepci oproti povinnostem daňových subjektů týkajícím se jiných daní, kde se uplatňuje zásada
autoaplikace a s ní spojená odpovědnost subjektů nejen za řádné (včasné a správné) daňové
tvrzení, ale i za řádné (včasné a správné) vyčíslení výše daně a její zaplacení.
[41] Rozsudek městského soudu v projednávané věci tedy obstojí, a to i pohledem
stěžovatelovy polemiky s rozsudkem č. j. 1 Afs 101/2019 - 75, obsažené v jeho doplnění kasační
stížnosti. Stěžovatel zde zdůraznil, že ve svém výpočtu vycházel správce daně výhradně z údajů
uvedených žalobkyní v daňovém přiznání, která zde plně nevyužila své právo uvést počet
bezúplatně nabytých emisních povolenek osvobozených od daně darovací. K tomu je však třeba
připomenout, že nešlo o právo, kterého by se žalobkyně dobrovolně vzdala, nýbrž o právo, které
ve své předchozí rozhodovací činnosti soustavně popíral sám správce daně, respektive státní
orgány jako celek, proto je pochopitelné, že se jej žalobkyně v daňovém přiznání nedomáhala.
Vycházela pouze z toho, jak správce daně vykládal právní úpravu, přičemž tento výklad,
jak se později ukázalo, odporoval právu EU. Za to však nese odpovědnost správce daně,
respektive stát, nikoli žalobkyně. Ani nyní rozhodující senát tedy nevidí důvod pro odchýlení
od rozhodnutí prvního senátu, respektive pro předložení věci rozšířenému senátu, jak stěžovatel
navrhoval.
IV. Závěr a náklady řízení
[42] Z výše uvedeného vyplývá, že napadený rozsudek městského soudu není nezákonný
z důvodů namítaných v kasační stížnosti. Proto NSS kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl
podle §110 odst. 1 s. ř. s.
[43] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o §60 odst. 1, větu první, ve spojení s §120
s. ř. s., podle kterého nestanoví-li tento zákon jinak, má účastník, který měl ve věci plný úspěch,
právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil, proti účastníkovi,
který ve věci úspěch neměl. Stěžovatel ve věci neměl úspěch, a proto nemá právo na náhradu
nákladů řízení. Žalobkyně měla ve věci plný úspěch, proto by jí soud mohl přiznat náhradu
nákladů řízení proti stěžovateli, avšak žádné náklady jí nevznikly, a proto jí je soud nepřiznává.
Poučení: Proti tomuto rozsudku ne j so u opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 3. prosince 2020
JUDr. Barbara Pořízková
předsedkyně senátu